SC 161 2005 [97 0035]

2005

Asistente Jurídico Inteligente

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SC-161-2005 [97-0035]

      

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN CIVIL  

Magistrado Ponente:  

CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE  

Bogotá  D.C.,  once (11) de julio de dos mil  cinco (2005).   

                                Ref:   Expediente No. 97 – 0035   

                             Se decide el  recurso  de  casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de 21 de  febrero  de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito  Judicial   de  Bogotá,  en  el  proceso  ordinario  iniciado  por  LATINOAMERICANA  DE  SEGUROS  S.A. frente a  CARAVANEROS    DE    COLOMBIA   LIMITADA.   

                           I.                                    ANTECEDENTES   

                           1.              Ante  el  Juzgado  33  Civil  del  Circuito  de  Bogotá,  Latinoamericana de Seguros S.A.  demandó  a Caravaneros de Colombia Limitada para que fuera declarada civilmente  responsable  por el incumplimiento de los contratos de transporte celebrados con  Janna  Motors  S.A.  los  días  5 y 23 de octubre de 1996, a raíz del hurto de  cuatro  automotores  de  propiedad  de  esta  última,  mientras  se  cubría el  trayecto  de  Bogotá  a  Barranquilla.   Asimismo,  pidió  condenar  a la  demandada     al    pago    de    $56’326.800.00     y     $40’482.934.00,  respectivamente, más la corrección monetaria desde el  12  y 27 de diciembre de 1996, en su orden, como efecto de la subrogación de la  aseguradora  en  los  derechos de Janna Motors S.A., contratante del servicio de  transporte  de  los vehículos perdidos, a la que fueron canceladas dichas sumas  por  virtud  de  la  póliza  automática de seguro de transporte de mercancías  930850.   

                             2.           Como  sustento  de  las  súplicas  se  presentaron los hechos que seguidamente se compendian.   

                           a.          Entre junio y  septiembre  de  1996,  Janna Motors S.A. importó de Venezuela, entre otros, los  automotores  Ford  Explorer XLT, modelo 1997, con números de serie 11731, 11321  y  12276,  y  el Ford Festiva GLX, modelo 1996, con número de serie 31815, cuyo  transporte  entre  Bogotá  y  Barranquilla  fue  contratado  con Caravaneros de  Colombia  Limitada,  los  días 5 y 23 de octubre de 1996, con la expedición de  los manifiestos de carga 0901 y 0929.   

                           c.                  Los  automóviles  hurtados  se  hallaban  amparados  por  la  póliza automática de  seguro  de  transporte  de  mercancías  930850,  con  certificados individuales  971479T  y  974349T, emitidos el 22 de enero, 10 de octubre y 19 de noviembre de  1996,  respectivamente,  por  Latinoamericana de Seguros S.A., con una cobertura  completa sin avería particular y saqueo.   

                           d.         Caravaneros de  Colombia  Limitada informó el hurto a Janna Motors S.A. y ésta, a su turno, en  calidad  de  tomador,  asegurado  y  beneficiario  de  la  póliza,  avisó  del  siniestro  a  Latinoamericana  de  Seguros  S.A.  y presentó la correspondiente  reclamación.       

                           e.            Verificadas  las  pérdidas  y  su  cuantía,  Latinoamericana  de  Seguros S.A. expidió las  órdenes  de  pago  de  los  siniestros, la 220579 de 6 de diciembre de 1996 por  $56’326.800.00,   para  indemnizar  el ocurrido el 5 de octubre anterior, y la 220646 de 24 de diciembre  de  1996 por $40’482.934.00,  para reparar el acaecido el 25 de octubre.   

                           f.         Caravaneros de  Colombia  Limitada  es  responsable  contractualmente  por  la  pérdida  de los  referidos vehículos, pues su obligación es de resultado.   

                                                g.        Cumplidas   las  obligaciones  derivadas  del  contrato  de  seguro,  Latinoamericana  de  Seguros  S.A.  se  subrogó en los derechos de Janna Motors  S.A.  para obtener de Caravaneros de Colombia Limitada el reembolso de lo pagado  al  indemnizar  el  hurto  de  los  bienes  objeto  del  transporte.     

                           3.              Una  vez  enterada  de  la  demanda,  Caravaneros  de  Colombia  Limitada  se  opuso a las  pretensiones  y  dijo  no  constarle  ninguno  de  los  hechos  allí relatados;  igualmente,   formuló   las  excepciones  de  mérito  que  denominó  “causa  extraña,  como  causal  de exoneración de responsabilidad” y “exoneración  parcial   en  forma  subsidiaria”.    

                             4.          El mencionado  despacho  judicial  le puso término a la primera instancia, con sentencia de 22  de  julio  de  1998, en la que declaró no probadas las excepciones y accedió a  las  pretensiones,  providencia  que,  al  ser  apelada  por  la  demandada, fue  íntegramente confirmada.   

                             

                                                      II.                       LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL   

         

                           1.          Para empezar,  el  ad  quem identificó las  materias  objeto de la apelación, esto es, la existencia del contrato de seguro  y  de  una  causa  extraña,  así como precisó los requisitos de la acción de  subrogación,  consistentes en la celebración de un contrato de seguro, un pago  válido  derivado  de  dicho  acuerdo,  que el daño producido por el tercero se  encuentre  amparado  por la póliza, y que, ocurrido el siniestro, surja para el  asegurador                   acción                  contra                  el  responsable.                               

                               

                           2.              Pasó  a  examinar  el  contrato  de  seguro,  no  sin  advertir,  de  conformidad con los  artículos  1036 y 1046 del Código de Comercio, que para la fecha de ocurrencia  de  los  hechos  era  solemne  y requería la expedición de una póliza, con la  firma  autógrafa  del  asegurador, donde constara el nombre de las partes y los  elementos esenciales del negocio jurídico.   

                              Seguidamente  anotó  que  la  póliza  contiene  ordinariamente  tanto las condiciones particulares como las generales,  siendo  las  primeras  las  que  muestran  los  elementos  de individualización  objetiva  y  subjetiva  de  la  relación  contractual,  en  los  términos  del  artículo  1047  del  Código  de  Comercio,  y  las  segundas,  aquellas reglas  aplicables  uniformemente  a los contratos de un determinado ramo que celebra el  mismo  asegurador,  que  deben  ser aprobadas por la Superintendencia Bancaria y  que,  por  ministerio  de  la ley, se entienden incorporadas al contrato, con la  finalidad  de  “proveer  la  efectividad  del  amparo en caso de siniestro, es  decir,  son los presupuestos de carácter positivo o negativo que deben llenarse  …  para que, cumplida la condición a que la indemnización está subordinada,  el asegurado pueda hacer efectivo su derecho”.   

                             Agregó,  por tanto, que al no referirse  las  condiciones  generales  a  los  elementos  esenciales  del  contrato,  y al  entenderse  incorporadas  en  él,  resulta  irrelevante  el  hecho  de que para  probarlas  se  hubiera  allegado  un  ejemplar  de  muestra,  como  protesta  la  apelante,  pues  lo  que  debía  acreditarse era la existencia del contrato con  tales  elementos.    Del  mismo modo, descartó el reclamo por haberse  aportado  la  póliza  en  copia,  pues  ella posee el mismo valor del original,  máxime  cuando contiene la firma del asegurador, toda vez que aquél se entrega  al  tomador  del  seguro,  en  cumplimiento  de  las  obligaciones  emanadas del  contrato.   

                             Concluyó,  entonces, que al anexarse la  póliza  automática  de  seguro  de  transporte  de  mercancías y la fotocopia  auténtica  del  certificado  de  seguro,  se  demostró debidamente el contrato  respectivo.   

                             3.          De  otro  lado, acerca de la eximente de  responsabilidad  alegada  por  el  transportador,  invocó  el artículo 992 del  Código  de Comercio, para anotar que aquél debía acreditar la causa extraña,  así  como  la  adopción de todas las medidas razonables, según las exigencias  de      la     profesión,     para     evitar     el     perjuicio     o     su  agravación.        

                                      A  continuación,  recordó el contenido de las denuncias penales formuladas, donde  se  mencionó que el hurto de los vehículos había sido perpetrado por personas  fuertemente   armadas,   y   transcribió  apartes  de  un  precedente  de  esta  Corporación  en  el  sentido  de  que  el  robo  o  saqueo  de  mercancías  no  constituía,  por  sí solo, fuerza mayor, para señalar que, por fuera de tales  versiones,  no  existía prueba que permitiera inferir la causa del hurto ni sus  autores,  de  modo  que  se  imponía  la  desestimación  de las defensas de la  demandada.             

                             Así las cosas, destacó que a pesar del  conocimiento  de  la  inseguridad  de  la  zona  y  del  elevado  valor  de  las  mercaderías,  los  vehículos  asaltados  no se dotaron de sistema de seguridad  alguno,  como tampoco lo fueron sus conductores, es decir, no se asumió ninguna  medida  razonable,  desconociendo el hurto que previamente se había verificado,  y  sin  que  fuera  dable manifestar que el bajo costo de los fletes impedía la  implementación de tales previsiones.   

                                                      III.                      EL RECURSO DE CASACIÓN   

                             Con  fundamento  en la causal primera de  casación,  tres  cargos  se  presentan contra la sentencia del Tribunal, en los  que  se  plantea  la  presunta comisión de errores de derecho.  Los cargos  serán  despachados conjuntamente, por la similitud que se observa entre ellos y  los  defectos  comunes  de  que adolecen.                    

                                  CARGO  PRIMERO   

                             

                           1.            En  él se  denuncia  el  quebranto de los artículos 187 y 228 del Código de Procedimiento  Civil,  1036,  1046,  1047 y 1048 del Código del Comercio, como consecuencia de  errores de derecho en la valoración probatoria.   

                             2.          Manifiesta la recurrente que el contrato  de  seguro  es  solemne  conforme  a  los  artículos 1036 y 1046 del Código de  Comercio,  antes de la reforma introducida por la ley 389 de 1997, por lo que es  forzoso  acreditar  su  existencia con la póliza, acompañada, como un todo, de  sus  demás  partes o elementos esenciales, de modo que el juzgador se equivocó  cuando  tuvo  en  cuenta  un  ejemplar  de muestra de las condiciones generales,  “que  por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se puede tener o aceptar  como  parte  de  la póliza de seguro”, con lo que dejó de lado la formalidad  legal.       

                                    Añade,  entonces,  que de faltar alguno de tales elementos “sin importar cual sea, tal  documento  no  se  podrá tener como una póliza de seguros propiamente dicha, y  por  ende  no se está dando cumplimiento a la exigencia de tal solemnidad, como  prueba de la existencia del mismo”.    

                                    CARGO  SEGUNDO   

                             1.          En éste la censura aduce la infracción  de  los  artículos 1047 y 1048 del Código del Comercio, derivada de errores de  derecho en la estimación de las pruebas.   

                             2.          Sostiene  que  el  Tribunal incurrió en  este  yerro  cuando  ignoró  el  alcance  de  tales  disposiciones legales, que  establecen,  por  un lado, el contenido de la póliza de seguros, incluyendo las  condiciones  generales,  y,  por  el  otro, los documentos que hacen parte de la  misma,   tales   como   la   solicitud   de  seguro  y  los  anexos.    Seguidamente,  señala  los  elementos esenciales de la póliza, en su opinión,  la  carátula,  la  primera página, así como las condiciones generales, por lo  que  “si  alguno  de  estos  brilla por su ausencia no se podrá hablar de que  estamos   ante  el  antecitado  documento”,  de  manera  que  el  ad  quem  los  interpretó  erradamente al  acoger  un ejemplar de muestra de las condiciones generales y considerarlas como  no esenciales.    

                             Por tanto, continúa, la subrogación se  realizó  con  base  en  una póliza de seguro que “jamás se allegó en   legal  y  debida  forma, desde el punto de vista probatorio”, toda vez que las  condiciones  generales  no  podían suplirse por semejante ejemplar “utilizado  con fines meramente comerciales o de mercadeo … ante terceros”.   

                              Finalmente,  recuerda  un  antecedente  jurisprudencial  en  torno  a  la  póliza como elemento probatorio esencial del  contrato  de  seguro,  así  como  invoca algunos apartes de la Circular Básica  Jurídica  de  la  Superintendencia Bancaria acerca de las condiciones generales  de  la  misma,  para concluir que “la falta de rigorismo en la apreciación de  las     pruebas     llevó    al    Tribunal    a    proferir    la    sentencia  atacada”.       

                            CARGO TERCERO   

                             1.           En  éste  la  recurrente  denuncia  la  violación  de  los  artículos  187  y  228 del Código de Procedimiento Civil,  1036,  1046, 1047 y 1048 del Código del Comercio, a causa de errores de derecho  en la valoración de las pruebas.   

                           2.          Indica que el  yerro  estuvo  vinculado  al  interrogatorio absuelto por el representante de la  aseguradora,  en el que, “de forma hábil y acomodada”, trató de desvirtuar  la  solemnidad  del  contrato,  así como fue evasivo cuando respondió sobre la  manera   de   probar  el  acuerdo,  al  expresar  “sus  criterios  personales,  obviamente  sesgados  y poco ajustados a lo preceptuado por nuestra legislación  comercial”.    

                              Señala,   a   continuación,  que  al  ad quem le bastó apreciar el  documento  con  que  se  pretendió  suplir  la  póliza,  esto  es,  el  de las  condiciones   generales  del  contrato,  “pero  no  examinó  para  nada”  y  “desestimó  totalmente”  el  mentado  interrogatorio  donde  afloraban  las  irregularidades   advertidas;   empero,   prosigue  la  acusadora,  el  Tribunal  “jamás  examina  con  rigor  el  interrogatorio  aludido”  y “le da plena  validez”,  en  lugar de apreciarlo en su verdadera dimensión, toda vez que el  interrogado,  sabedor  de  la falencia de los documentos aportados como póliza,  en  especial,  de  que  las  condiciones  generales  eran  un simple ejemplar de  muestra,  “se  aparta de la ritualidad consagrada por la ley y pretende que su  criterio personal sea tenido en cuenta”.   

                           3.           Por último,  enuncia  que  las  pruebas deben ponderarse en conjunto conforme a las reglas de  la  sana  crítica, de acuerdo con el artículo 187 del Código de Procedimiento  Civil,  “situación que no se dio con el interrogatorio de parte que reposa en  el  paginario(sic)”;  cuestiona  el pleno valor asignado a esta prueba, pese a  que  “es  abrumadora  la  forma  en  que  el  absolvente pretende que sean sus  conceptos  y  juicios  los que imperen aun por encima de la ley sustancial”; y  afirma  que  el  juzgador  de primer grado “no fue riguroso en la práctica de  esta  prueba  y  permitió  que  el interrogado fuera evasivo y subjetivo”, al  plasmar  apreciaciones  personales,  alejadas  de  la  verdad y de los preceptos  legales,  para “subsanar un error de marca mayor, como lo fue el no aportar la  póliza de seguro en la forma consagrada por la ley”.    

                                                IV.                       CONSIDERACIONES DE LA CORTE   

                             1.         De conformidad  con  el  artículo  374  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  se  tiene  por  averiguado  que  la  demanda de casación debe contener la formulación separada  de  los  cargos, con la exposición de sus fundamentos en forma clara y precisa;  asimismo,  es  sabido  que si la sentencia es acusada de la violación de normas  de  derecho  sustancial,  la  censura  ha  de  señalar  una  cualquiera  de tal  naturaleza  que,  constituyendo  base  esencial  del  fallo impugnado o habiendo  debido  serlo,  se estime vulnerada, y, si se trata de un error de derecho, como  el  que  aquí  se  invoca,  es  menester, además, indicar “… las normas de  carácter  probatorio  que  se consideren infringidas explicando en que consiste  la  infracción”,  la  cual  debe  corresponder  a  un  desatino  propio de la  disciplina  de  los  medios  de  convicción,  como  sería, por ejemplo, lo que  atañe   a   su   admisibilidad,   aducción,  decreto,  práctica,  eficacia  o  valoración, entre otros aspectos.   

                             2.          En  este caso, es de verse que todos los  cargos  cuestionan la supuesta comisión de errores de derecho; los dos primeros  tienen  un  propósito  común, dirigido a demostrar que la póliza de seguro no  fue  aportada  en  debida  forma,  pues se allegó un ejemplar de muestra de las  condiciones  generales  de  contratación,  al  paso  que  el tercero critica el  interrogatorio  de  parte  absuelto  por el representante de la demandante, así  como   la   valoración   conjunta   de   las   pruebas.       

                             Pues  bien,  en  orden  a  despachar las  censuras,  sin  preámbulo  pasa  la Corte a señalar las diversas falencias que  presentan y que aparejan su desestimación.     

                             a.          En primer término, ha de notarse que el  reproche  contenido en el cargo tercero desconoce frontalmente una de las pautas  elementales  del  error  de  derecho, cual es, como lo ha dicho repetidamente la  Corporación,  que  esta  especie  de  desatino “… presupone la existencia y  apreciación  en  el  proceso de la prueba y el quebranto por el juzgador de las  normas  legales  que disciplinan su mérito probatorio …”, razón por la que  “…  mal  puede  cometerse  un  yerro  de  este linaje respecto de pruebas no  tenidas   en   cuenta   en  la  sentencia”  (G.J.  t.  CCXLVI,  vol.  I,  pag.  471).     

                           b.                                    Adicionalmente,  se  observa  un  grave  e  irremediable  defecto de  argumentación  reflejado  en  que las disposiciones probatorias aducidas en los  cargos  primero y tercero – en el segundo no se invocó ninguna – , esto es, los  artículos  187 y 228 del Código de Procedimiento Civil, tocantes, por un lado,  con  la  apreciación conjunta de las pruebas, de acuerdo con las directrices de  la  sana  crítica,  y,  por  el  otro,  con  las  reglas  para la práctica del  testimonio,   no  guardan  ningún  tipo  de  relación  o  consonancia  con  el  desarrollo de las censuras.   

                             Ciertamente,  pese a que el quebranto de  tales  normas  probatorias  debería  ser  el  medio  o  puente  forzoso para la  configuración  de los errores de derecho denunciados, se advierte que todos los  cargos  apuntan  hacia  otra  dirección,  pues  los  dos  primeros se limitan a  criticar  la  regularidad  y  el valor demostrativo del documento que incorporó  las   condiciones   generales   de   contratación,   mientras  que  el  último  controvierte  –  en  esencia  –  el  entendimiento que supuestamente se dio a la  declaración  de  la  parte  demandante,  prueba  que, se repite, no soportó el  fallo del Tribunal.    

                             Por  tanto,  no  se  entiende cómo pudo  incurrirse  en  errores  de  derecho por la infracción de dichos preceptos, que  resultan  totalmente  ajenos  al  contenido  de  los ataques.  Por un lado,  véase  que  las  acusaciones  no  presentan  ningún  argumento específico que  remotamente  apunte  a  demostrar  que el juzgador no examinó integralmente las  probanzas  o  que  lo  hizo  sin  detenerse  en las conexiones, articulaciones o  discrepancias  existentes  entre  ellas,  que es lo que caracteriza el yerro por  violación  del  artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, pues, en esta  materia,  salta a la vista que lo único que se plantea es un escueto enunciado,  carente  de  sustentación,  cuando  en el último cargo se dijo que “ … tal  situación  no  se dio con el interrogatorio de parte que reposa en el paginario  (sic)  …”.     Por  otra  parte,  tampoco  se comprende cómo  pudieron  vulnerarse  las  pautas  impuestas  por  el artículo 228 ibídem  para la recepción del testimonio,  si  en los dos primeros cargos ni siquiera se habla del tema, y en el tercero se  alude  –  diversamente  –  a  una  declaración  de  parte,  que no de terceros,  diligencia  que,  desde  luego,  no está gobernada por el mentado artículo, de  manera  que  ningún  quebranto  pudo  haberse presentado de una norma que es, a  todas luces, impertinente.    

         

Aflora  palmario,  pues,  que se denunció la  comisión  de errores de derecho, con una sustentación equivocada, que conlleva  necesariamente su fracaso.     

                                       3.            Finalmente,  no  puede  relevarse  la  Corte  de  puntualizar  que,  aun  si  se  prescindiera  de  los comentarios anteriores, lo  cierto  es que ningún yerro se advierte en las conclusiones del Tribunal, pues,  evidentemente,  obra  en  autos  la  póliza  suscrita  por  el  asegurador que,  conforme  a  la normatividad vigente en su momento, acreditaba la existencia del  contrato  de  seguro,  la  cual,  desde luego, contiene los elementos esenciales  referidos  por  el  artículo 1045 del Código del Comercio (C. 1, fl. 39), bien  diversos  de los que menciona la recurrente, así como también se allegaron los  correspondientes  certificados  de  seguro  971479T  y  974349T (C. 1, fls. 43 y  91).    

                             En realidad,  en  este  caso  poca  relevancia  tiene que las condiciones generales hayan sido  arrimadas  al  proceso  en  un  ejemplar de muestra, pues, ha de decir la Corte,  estas   estipulaciones,   con  carácter  uniforme  y  homogéneo,  se  integran  automáticamente  –  ipso iure  –  al contenido de los contratos sobre un mismo tipo de seguro celebrados por un  asegurador,  conforme  al  texto  que  para  tal  momento  hubiese  aprobado  la  Superintendencia   Bancaria,  como  lo  señalaba  el  parágrafo  original  del  artículo  1047  del  Código de Comercio, o de acuerdo con el que el asegurador  haya  depositado  ante  dicha  entidad estatal, como supletivamente lo indica la  citada  norma  con  la  modificación  introducida  por la ley 389 de 1997 (cfr.  artículo  184,  Estatuto  Orgánico del Sistema Financiero y Circular Externa 7  de  1996 de la Superintendencia Bancaria, Título Sexto, Capítulo segundo), sin  que  la  circunstancia alegada por la impugnadora, relativa, como se ha dicho, a  la  aportación  de  un ejemplar de muestra, obste para el perfeccionamiento del  negocio  jurídico  asegurativo,  pues,  a  tono con el parágrafo del artículo  1047   entonces  en  vigor,  dicha  incorporación  se  presentaba  aun  si  las  condiciones  generales  no  habían  “… sido consignadas por escrito …”;  por  demás,  no  puede  ignorarse  que  en  el formato de condiciones generales  militante  en  los  autos,  la aseguradora insertó los datos concernientes a su  aprobación  por  la Superintendencia Bancaria – DSyC 0506 N. 06530 de Febrero 8  /85  -,  materia  esta  que  fue  mantenida  al  margen  de  toda  controversia.   

                              Dicho  con  otras  palabras,  como  quiera  que  las condiciones generales están llamadas a  gobernar  los diversos contratos que se celebren sobre “un mismo ramo, amparo,  modalidad  de  contrato  y  tipo  de riesgo”, como actualmente lo establece el  parágrafo  del  artículo que se viene comentando,  no puede afirmarse que  ellas  pertenezcan  o estén vinculadas inseparablemente a un acuerdo singular y  específico,  ni  sostenerse  que la prueba de éste depende de la de aquéllas,  como  equivocadamente  se  pregona,  toda  vez  que,  por  el  contrario,  tales  condiciones  tienen  una  vocación general, de modo que para acreditarlas basta  establecer  cabalmente  cuáles  son  las  que,  en  un  momento determinado, se  aplican  a  cierto  tipo  de  negocio  jurídico  de seguros, como efectivamente  ocurrió  en  este asunto, sin  que pueda acogerse un reparo como el que se  ha  presentado, dirigido únicamente al aspecto formal del documento y en el que  pacíficamente  fueron dejadas de lado otras materias, tales como podrían haber  sido,  por ejemplo, que esas no eran las condiciones generales vigentes para tal  o  cual  tipo  de  contrato,  o  que  ellas  no habían surtido la aprobación o  depósito  ante  la Superintendencia Bancaria, o que alguna de sus disposiciones  contrariaba la ley, entre otras.      

                             4.         No prosperan los cargos   

                             

                             V.                                    DECISIÓN   

                                 Por  lo  expuesto,   la   Corte   Suprema  de  Justicia,  en  Sala  de  Casación  Civil,  administrando  justicia  en  nombre  de la República y por autoridad de la ley,  NO  CASA  la  sentencia  de  fecha, origen y contenido anotados.   

                             Costas en el  recurso extraordinario a cargo de la recurrente.   

                               Cópiese,  notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.   

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA  

MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ  

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR  

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO  

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA  

SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO  

CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE    

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