S 076 99 [5253]

1999

Asistente Jurídico Inteligente

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S-076-99 [5253]

    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA  

Magistrado   Ponente:   Dr.   Manuel Ardila Velásquez   

                             Santafé de Bogotá, D. C., doce (12) de  octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).-   

                                  Referencia:       Expediente No. 5253   

                                 Decídese el recurso de casación  interpuesto  por  el  demandante  contra  la  sentencia  de  12 de septiembre de  1994,   proferida  por  el  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de  Manizales  en  el  proceso ordinario de Walter Vallejo Valencia contra Industria  Licorera de Caldas.   

                                                         I.-  Antecedentes   

                                    1.   Tal proceso se  abrió  con  el  libelo  en que el actor pidió que a la demandada se la declare  civilmente  responsable  de  los  perjuicios  que  le  causó José Uriel Marín  Isaza,  empleado de la misma.   

                                      2.    Fundó  sus  pretensiones  en  que el 29 de agosto de 1990,  encontrándose en el andén  de  la  avenida  28  entre  calles  24  y  25  de  Manizales,   frente a la  ferretería  donde  laboraba,   fue atropellado con el espejo retrovisor de  la  camioneta  Chevrolet  Luv,   modelo  1988,  placas OU 28-03,   perteneciente  a  la  empresa  demandada y conducida a la sazón por su empleado  José  Uriel Marín Isaza,  con tan mala suerte que, tras caerse,  las  ruedas   traseras  del  vehículo  pasaron  sobre  sus  piernas,   las  que  resultaron  fracturadas,   amén  de  que  sufrió  desviación del tabique  nasal,   produciéndole  incapacidad  permanente y definitiva, pues no pudo  volver  a su actividad acostumbrada.   El accidente ocurrió porque el  automotor   se  desplazaba  a  excesiva  velocidad  y  muy  recostado  sobre  el  andén.   

                                   3.  Contestó la demandada  con  expresa  oposición  a  las pretensiones.   Dijo que el automotor  marchaba  a  una  velocidad  normal  y  sobre  la  zona  destinada  al  tráfico  vehicular;   negó  asimismo  que  con el retrovisor hubiese atropellado al  actor.   

                                       Excepcionó   así:    

                                      a)   Inexistencia  de  responsabilidad  y  culpabilidad  civiles,   dado  que en la investigación  penal  iniciada  por  tales  hechos,   se  decretó  la  cesación  de todo  procedimiento  en  favor  del  conductor sindicado,  por haberse encontrado  probada  «una  causal excluyente de responsabilidad».  Decisión que,   ejecutoriada,   produce  efectos  de  cosa  juzgada erga omnes.     

                                        b)    Carencia   de  acción,   en  vista  de  que  además  de  lo  anterior,   Walter  se  constituyó  allí  en parte civil,  y,  por lo tanto,  ya quedó  cerrada la posibilidad de discusión en materia indemnizatoria.   

                                        c)    Ausencia   de  culpa,    porque   el   accidente  obedeció  a  circunstancias  ajenas  al  conductor,   puesto  que el actor ocupó el espacio y la vía destinados al  tránsito  de  los  vehículos  automotores.   Hubo  culpa  exclusiva de la  víctima  pues  se  encontraba  muy  a  la  orilla del andén y de espaldas a la  calle;  y  posiblemente  estaba  jugando  o  peleando  con  uno  o  más  de sus  compañeros,   perdió  el  equilibrio  y  cayó  a  la  vía,  con el  infortunio  de  ser  recibido  por  el  vehículo,  lo que genera una causa  extraña.   

                                   4.  El 12 de abril de 1994  se  clausuró  la  primera  instancia,   mediante  fallo desestimatorio que  profirió   el   juzgado  cuarto  civil  del  circuito  de  Manizales,   el  cual,   apelado  que  fue  por  el  demandante,  confirmó el Tribunal  Superior   de   Manizales   en   el   suyo   de   12  de  septiembre  del  mismo  año.   

                                  5.  Visto quedó que el del  tribunal fue recurrido en casación por la misma parte.   

II.   La  sentencia del tribunal   

                                           Tras    el    relato  litigioso,    al  ocuparse  de la eficacia de la cosa juzgada destacó  que  la  que  se produce en materia penal,  a diferencia de la civil,   genera      efectos     erga     omnes.    Apuntó  también  que  las causales que en tal caso  determinan  la  «improcedibilidad  de  la acción civil» no son taxativas,   teniendo  cabida,  por tanto,  otras no mencionadas en el artículo 55  del decreto 50 de 1987,  norma aplicable a esta controversia.   

                                       Así,    «cuando  la  resolución  o decisión absolutoria proferida por el juzgador en lo criminal se  fundamenta    o   apoya,    en   tratándose   de   responsabilidad   civil  extracontractual  por  culpa  probada,   (art. 2341 C. C.),  en que no  existió  dolo  ni  culpa  del  autor  del  menoscabo,   o,  en que el  accidente   generador   del   perjuicio   ocasionado  durante  el  ejercicio  de  actividades  peligrosas,  (art. 2356 ibídem),  es el resultado de una  causa  extraña,   la  determinación  exculpatoria pronunciada por el juez  Punitivo  produce  efectos frente a todo el mundo,  así en el artículo 55  del  Decreto 50 de 1.987,  no se hubiera contemplado estos eventos como uno  de aquellos que constituyen cosa juzgada penal».   

                                   Hizo ver que la no taxatividad  en  el  punto  fue  decidida  por  la  Corte  Suprema al analizar el art. 30 del  decreto  409  de  1971 (de alcance idéntico al 55 precitado),  pues que en  fallo  de  29  de  agosto  de  1979  indicó que si la justicia penal,  por  ejemplo,   sobresee definitivamente porque llega a la conclusión de que el  hecho  se  debió a culpa exclusiva de la víctima,  «debe acatarse la cosa  juzgada  penal,   esto  es,   no  puede  ponerse  en duda cuál fue la  verdadera  y  única  causa del fallecimiento (o de las lesiones) de la víctima  …  Es  imperativo  lógico  que  la verdad es una y que no puede ser objeto de  apreciaciones   y   decisiones   antagónicas   por   parte   de   la   justicia  ordinaria,   tales  como  que  en  lo  penal  se  dijera que un mismo hecho  perjudicial   no   fue  obra  del  sindicado  y  en  lo  civil  se  afirmase  lo  contrario».   

                                    De manera que si en este caso  los  jueces  penales hallaron que el accidente obedeció a una causa extraña no  imputable  al  conductor  del  vehículo,   y por ello ordenaron cesar todo  procedimiento  en  contra  de  Uriel  Marín  Isaza,   no  cabe  deducir la  responsabilidad  civil  endilgada en la demanda,  en razón precisamente de  los  efectos  de  la  cosa  juzgada  penal  absolutoria.   De ahí que  confirmara el fallo que reconoció la excepción de cosa juzgada.   

III.   La  demanda de casación   

                                  De los cuatro cargos formulados  al  amparo  de  la primera causal de casación,  sólo fueron admitidos los  tres  primeros,  de los cuales se despacharán conjuntamente, por la razón  que en su lugar se dirá, los reseñados como primero y tercero.   

                              Cargo primero   

         

                                Denuncia la violación directa  de  los  artículos  2341 del Código Civil (por falta de aplicación) y 332 del  de Procedimiento Civil (por aplicación indebida).   

                                El  primero  de ellos viene al  caso  porque  el daño está «suficientemente probado»,  ya que «en ninguna  parte  del  proceso  se  pone  en  duda la ocurrencia del hecho»;   el  segundo,   en  cambio,   es  impertinente,   porque  no  se da la  triple identidad de objeto,  causa y partes.   

         

         

                              Cargo tercero   

                                Acusa la vulneración indirecta  de  los  artículos 2341,  2347,  2349 y 2350 del Código Civil,   187  y  332 del de Procedimiento Civil y el 56 del de Procedimiento Penal,   a   consecuencia   de   error   de   derecho   en   la   apreciación   de   las  pruebas.   

                                El  impugnador acepta que hubo  cesación   del  procedimiento  penal  por  hallarse  probado  el  hecho  de  un  tercero,    lo  que  constituye  un  verdadero  caso  fortuito;    pero,   dice,  en el campo civil es diferente,  por cuanto en tal  evento   es   menester   que   se  determine  la  persona  del  tercero,  según  jurisprudencia de la misma Corte.    

                                Y  resulta  que en la presente  controversia   los  juzgadores  de  instancia  «no  apreciaron  que  la  empresa  demandada,   ni  en  la  contestación  de  la demanda ni con el testimonio  rendido  por  la  señora  FANERY LIBREROS determinan quien o quienes fueron los  terceros   que   afirman   ellos  lanzó  a  Walter  Vallejo  sobre  la  calzada  (…);   es más,  ni siquiera se encuentran seguros de si la víctima  se  encontraba  a orillas del andén,  ni tampoco saben a ciencia cierta si  fue   empujado  o  no»,   en  orden  a  cuya  comprobación  transcribe  el  recurrente los pasajes testificales que a su juicio vienen al caso.   

                                             «Esta  falta  de  apreciación  probatoria  por  error de derecho»  condujo   a  la  violación  de  aquellas  normas  sustanciales.    El  tribunal,    entonces,    no  ha  debido  conformarse  con  la  simple  afirmación  de  que un tercero empujó al demandante,  «sino que ha debido  exigir  la  prueba  plena de tal hecho y la identificación de la persona que lo  cometió».   

                               Consideraciones   

                                 Estúdianse globalmente porque  igual  adolecen  de  fallas  técnicas  que  impiden auscultar el mérito de los  mismos.   

                                De  todos  es  sabido  que  el  derecho  de  impugnación  en  general  implica  una confrontación de pareceres  entre  el  recurrente  y  el  juzgador,    que  es lo que precisamente  genera  la  inconformidad  del  primero.    La  quintaesencia  de todo  recurso,     pues,    consiste   en   refutar,    combatir,   opugnar.    Característica  que  sube  de  punto en tratándose de un  recurso  de linaje extraordinario,  como el de casación,  en donde es  deber  insoslayable del impugnador mostrar señaladamente a la Corte cuál es el  contraste  jurídico;  sólo así podrá evidenciar que de su lado está la  razón.   

                               Por ello extraña echar de menos  en   la   acusación   de   los  cargos  primero  y  tercero  tal  planteamiento  contrastante,   por  supuesto que es lo mínimo que por antonomasia reclama  toda  impugnación.   El  recurrente,   en  general,  limitóse a  exponer  el  punto  de  vista  suyo,   sin mencionar siquiera en qué puede  diferenciarse  con  el  del  tribunal.    El  escueto enunciado de los  cargos  lo  evidencian  tanto  que  sobra  cualquier comentario.  El tercer  cargo,   que  parecería exento de esta objeción,  plantea que cuando  en  punto de responsabilidad se prueba el hecho de un tercero,  es menester  que  se  determine éste;   sinembargo,  es refulgente que de eso  solo   nadie   podría   extraer   si   fue  que  el  sentenciador  ad  quem  dijo  lo  contrario sobre el  particular.   

                               Tanto,  que el primer cargo  da  a  entender  que el tribunal hubiese en verdad aplicado el artículo 332 del  Código    de    Procedimiento   Civil,    en   lo   que   constituye   una  inexactitud.    La   sentencia,    en   efecto,   no  sólo  dijo  expresamente  aplicar  el  55 del decreto 50 de 1987,  regulador de la cosa  juzgada  en  materia penal,  sino que elucidó que no se trataba de la cosa  juzgada  en  lo  civil,  disciplinada por el artículo 332 precitado,   que   apenas   sí   tiene   efectos   relativos.     Esto   pone   de  manifiesto,   al  paso,   que  la  norma  a  acusar  era aquélla y no  ésta.   

                                Además,  el  tercero  de  los  cargos   perdió  de  vista  la capital diferencia existente entre error de  hecho  y  de  derecho,   como  que  sinembargo  de denunciar éste trajo un  planteamiento  propio del otro;   ciertamente,  al endilgar a los  juzgadores  que  «no  apreciaron» que ni en la contestación de la demanda ni en  el  dicho  del  testigo  se determinó la persona del tercero causante del hecho  dañoso,   lo   que   a   juicio   suyo  constituye,  según  lo  señaló  más  adelante,   una  «falta de apreciación probatoria»,  alude al aspecto  puramente  objetivo  de las pruebas,  cosa que es característica del error  de  facto,   por oposición a la contemplación jurídica que relieva el de  derecho;   es evidente, pues,  «que cada uno de los dos errores,   el  de  hecho  y  el  de  derecho,  asume una  entidad  específica  propia,   en  cuya  virtud  no  pueden confundirse ni  hacerse  derivar  el  uno  del  otro»  (Sentencia  de  casación  civil  de 5 de  septiembre de 1967).   

                                En suma,  estos cargos han  sido   formulados   inidóneamente,    lo   cual   determina  su  necesaria  improsperidad.    

                               Cargo segundo   

                                     Pone   de   presente  el  quebrantamiento  del  artículo  55  del  decreto 50 de 1987,  por errónea  interpretación,    al   otorgársele  «unos  efectos  y  alcances  de  que  carece».   

                                 A   vuelta  de  enumerar  y    clasificar   las   hipótesis   que    contempla   tal   disposición,    enfatiza   que  como    «no aparece en  autos   que   el   sindicado   hubiera  obrado  en  cualquiera  de  los  eventos  mencionados,   el  tribunal  dio  un  alcance  a  la norma que realmente no  tiene».   

                               Consideraciones   

                             Como para desestimar las pretensiones se  atuvo  el  tribunal  a  la  absolución  que en favor del conductor profirió la  justicia  penal,   pues consideró que al caso hacen los efectos de la cosa  juzgada  de que trataba el artículo 55 del Decreto 050 de 1987,  así esta  disposición  no  contemple  a  su  juicio  este  preciso  caso,  el asunto  reclama las precisiones siguientes.   

                             Bajo  la  premisa  de que un mismo hecho  puede  generar diversas proyecciones en el ámbito jurídico en general,  y  particularmente  en  los  campos  penal  y civil,  el primero de los cuales  sería  llamado  a  establecer  la infracción de la ley punitiva y el segundo a  examinar  el  aspecto resarcitorio de la misma conducta,  ello sólo avista  la  eventualidad,   inconveniente  como  la  que  más,   de  que haya  sentencias    excluyentes,    siendo   que,    por   imperio   de   la  lógica,   la  verdad  no  pudo  ser  sino  una  sola.   Muy  grave se  antoja,   por  cierto,   que en tanto la justicia penal proclame libre  de  culpa  al sindicado,  la civil,  antes bien,  lo condenase al  abono de perjuicios.   

                              Puesta   en   guardia   ante   tamaño  despropósito,   la  legislación  ha  pretendido establecer algunos diques  para  impedirlo,   entre los cuales destaca el secular principio de la cosa  juzgada  penal  absolutoria,   consagrado  positivamente en el ordenamiento  patrio;   así,  el artículo 55 del Decreto 050 de 1987,  en vigencia  para  la  época  en  que  sucedieron  los  hechos  aquí  litigados, dispuso al  respecto  que   “la  acción  civil  no  podrá  iniciarse ni proseguirse  cuando  se  haya  declarado,   por providencia en firme,  que el hecho  causante  del  perjuicio  no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que  obró   en   estricto   cumplimiento   de   un   deber   legal  o  en  legítima  defensa”.   Quiérese garantizar así una dosis mínima de coherencia del  sistema  jurídico,  y que,  por lo mismo,  el tráfico social no  se resienta de manera palmaria.   

                              La  justificación  de  tan  terminante  mandamiento  legislativo,   se  da  por  adelantado.  Pronunciamientos  penales   semejantes  se  imponen  por  igual  a  toda  la  sociedad;   son  decisiones  que  por  tocar  el  honor y la libertad de los hombres,  deben  quedar  a  salvo  de cualquier sospecha de error,  y no pueden por lo tanto  ser  desconocidos  por  absolutamente  nadie,   pues  como  lo expresa esta  Corporación,    así   como  en  el  ordenamiento  jurídico  el  interés  individual  cede  al  público o general,  “la cosa juzgada lleva impreso  el   mismo    principio,   de  donde  resulta,   como  lo  afirma  Lalou,   que  el  orden  público  se  opone  a  que se rechace en interés  privado  lo  que  se  ha  juzgado  en  interés social” (LXX,  Nos. 2048,  2049).   

                             Así  las cosas,  es entendible que  el  primeramente  llamado  a respetar decisión semejante sea el propio Estado a  través   de   todas   sus   autoridades,   incluidas  como  es  obvio  las  jurisdiccionales;    por  suerte  que la jurisdicción,  así sea  de  otra  especialidad,   debe  corearla a una,  y vedada se encuentra  por  tanto  para   tocar  de  nuevo  el  preciso  punto  que  así  ha sido  definido,   pues  ya  es cosa juzgada,  con efectos universales.    

Tanto  es así, que la influencia de lo penal  sobre  lo  civil  no  es cuestión que se imponga a toda costa, puesto que sólo  opera,  en lo cual se reconocen fronteras que la delimitan, en tanto que el juez  civil  no  haya definido el punto con anterioridad; porque si este ya se hubiere  pronunciado,  su  decisión se mostrará imperturbable, así y todo sea distinta  a  la  que  haya  de  tomar  el  juez  penal,  y  aunque  entonces se frustre en  definitiva  la  unidad  de  jurisdicción  que  en  principio  procura evitar el  “escándalo jurídico” de pronunciamientos divergentes.   

                             Mas,   ha de verse que una norma de  corte  tal,  con esa singular y perentoria orden,  traducido en que en  dichos  eventos los jueces civiles no pueden ensayar siquiera la ponderación de  la  conducta  del  sindicado  absuelto  por  la  justicia  penal,   deja al  descubierto  que  su  hermenéutica  necesariamente  debe  estar  guiada  por un  criterio  de  derecho  estricto,  cuyo significado,  bien conocido por  cierto,   es  el  de  que  impedido está el intérprete para presionar sus  límites  y  hacer  que  en  ella quepan más hipótesis de las que precisamente  contempla,   porque  como  desde  antaño  y  frente a normas análogas que  rigieron  en  el  pasado viene diciendo la jurisprudencia,  el juez civil a  la  hora de aplicarlas “debe indagar previamente si se contempla alguno de los  casos   limitativamente  previstos  en dicha disposición” (Subraya deliberada de la Corte)  [Cas.  Civ. de 17 de junio de 1948, G.J. LXIV, p. 450].   

                              Y   es   muy  de  notar   que  la  taxatividad  de la norma se impone con criterio lógico,  habida cuenta que  el  efecto  inmediato que genera es tan contundente como excepcional,  pues  impide,        per     sé,        que      la     acción     civil     pueda   “iniciarse”,   o  que,  estando en curso, pueda “proseguirse”.  Efecto   de   tal  naturaleza,   que  traduce  acallar  sin  más  al  juez  civil,    no  es  común  en  el  ordenamiento  jurídico.   Significa  esto   -tiene que significar-,  que las causas provistas de tal virtud  no  son sino las que la propia ley mencione expresamente,  y que,  por  ende,   aparte  de  ellas  no  puede  haber  ninguna otra.  Es que son  causas  que  enervan  de  tal  manera la acción civil,  que cuando el juez  penal  habla  así,  de inmediato enmudece al juez civil y lo veda para que  ni  intente  “iniciar”  pesquisa alguna orientada al reexamen de la conducta  juzgada,   ni  siquiera  pretextando  que lo haría no más que en el campo  resarcitorio;     y   si   ya   estuviere   iniciada,    paraliza   la  actuación,   porque  entonces  ya  no  podrá  “proseguirse”;  en  tales  casos,   pues,  el examen del juez civil apenas sí sería para  comprobar  que  el pronunciamiento penal encaja en uno cualquiera de los eventos  contemplados  en la disposición,  situación que no debe llenar de asombro  si  es  que  se fija la vista en que la evidencia que ellos ponen de resalto son  tan  concluyentes que sobra cualquier otra elucubración:  en efecto,   determinarse  que  el  hecho  de  la  infracción penal no existió,  o que  existiendo  no  lo cometió el sindicado,  o que,  en fin,  éste  obró  en  cumplimiento  estricto  de  un deber o en legítima defensa,  es  algo  que  de  suyo elimina cualquier duda;  y si ya no puede contradecirla  ninguna  autoridad,   caeríase  en  una lamentable prodigalidad si alguien  exigiera  que  a  ultranza  deba adelantarse y ultimarse un juicio completo para  concluir exactamente en lo mismo.    

Recapitulando  lo dicho, tiénese que la cosa  juzgada  de  lo  penal  con  efectos  en  lo  civil,  requiere  ante todo que la  decisión  civil  no  se  haya  proferido con anterioridad;  y que su plena  operancia  tiene cabida sólo en los casos en que la acción civil aún pende de  decisión,  bien  porque  no  se  haya  iniciado,  ora  porque  apenas  está en  circulación,  caso este último en el que la decisión penal posee la virtud de  suscitar  su  parálisis,  pues  es  lo  que lisa y llanamente dispone la ley al  estatuir  que  la  acción  civil  no  puede “proseguirse”; aquí se genera,  entonces,  una causa más de las que se consideran como terminación anormal del  proceso,  como  que  este  morirá  por  factor  distinto de la sentencia que le  pusiere  fin.   Cosa  distinta es que la práctica muestre cómo,  aun  frente  a  dichos  casos,   el proceso civil, en un quehacer innecesario no  sólo  se  inicie  o  prosiga  sino  que  llegue  hasta su fin,  para luego  examinar dicha fenomenología en la sentencia misma.    

                             Obviamente  que  para  que el supradicho  alcance  normativo  sea  de  recibo, requiérese que de la decisión penal brote  inequívocamente  que la absolución descansa en una cualquiera de las causas ya  descritas;   porque  es natural pensar que la preceptiva en cita, atendidos  sus  peculiares efectos, rechaza su aplicación en aquellos eventos en que, como  ocurre  a  menudo,  el  pronunciamiento  penal se ofrece oscuro, ambiguo y hasta  contradictorio.  No  puede  olvidarse, a este propósito, los rasgos prominentes  que  orientan tan delicado problema, empezando por tener siempre presente que la  autoridad  de  la  cosa juzgada penal absolutoria sobre lo civil, no se presenta  frente  a  una  decisión  cualquiera,  pues  es  forzoso  que, con arreglo a un  principio  admitido por todos, el pronunciamiento penal, amén de necesario, sea  cierto,  aspecto  este último sobre el que aquí se está llamando la atención  con  el  objeto de indicar que tal connotación exige que ese pronunciamiento no  puede estar afectado de dubitación o confusión algunas.   

El  principio  se  hace actuante sólo en los  casos  en  que  la  decisión  penal  sea unívoca;  tan palmaria que no se  preste   a   interpretaciones   diversas.  Porque  si  para  ello  se  requieren  elucubraciones  más  o  menos  intensas  a  fin  de  desentrañar  cuál fue el  verdadero   motivo  de  absolución,  eso  mismo  descarta  la  aplicación  del  postulado.  De  ahí  que  sea de desear que los fallos penales sean refulgentes  acerca de estos puntos.   

                             Hipótesis diferentes a las que mencionó  el  susodicho artículo 55 del Código de Procedimiento Penal, las cuales, dicho  al  paso,  son  las  mismas que hoy incluye el código actual en su artículo 57  (modificado  por  el  8  de  la ley 81 de 1993), ya no tienen el singular efecto  analizado;   está  puesto  en  razón  sostener  que el juez civil estará  entonces  facultado  para  que  dentro  de  la  órbita  de  su competencia y en  desarrollo  del  juicio propio previsto en la ley,  evalúe la conducta del  sindicado  a  efectos  de  auscultar  la  responsabilidad  que  dentro del marco  puramente  civil  le pueda caber;   será él quien,  ya pudiendo  hablar,   adelante  el  correspondiente análisis a objeto de determinar si  la  absolución  penal  por causa diversa de aquellas de las que expresamente se  ocupa  el  legislador,   ha  de  tener  acatamiento  o  no,   todo  de  conformidad  con  las peculiaridades propias de casa caso,  y sin perder de  vista  el  riguroso estudio que imponen la dificultad y complejidad del tema con  el   fin  de  superar  los  incontables  escollos  con  que  la  doctrina  y  la  jurisprudencia  han  tropezado.  Lo  cierto es que ya el proveído penal no ata,  con           la           fatalidad           vista,           al          juez  civil.          

                             El  caso es que, y para retomar el punto  de  partida,   los  motivos de absolución que la ley decidió calificar de  antemano  como  impermeables,  no son más que esos,  y sólo frente a  ellos  es  de  recibo  semejante predicado,  vale decir,   que la  acción  civil  no  puede  iniciarse  ni proseguirse.  Nadie puede siquiera  ponerlos  en  tela  de  juicio  para intentar rebatirlos;  sencillamente el  legislador   los   puso   a   cubierto  de  todo  desacato.   Su  carácter  limitativo,   pues,   no  se  hace  esperar,   como atrás quedó  puesto de presente.    

                             Cumple  decir  ahora  que  mal  pudo  el  tribunal  ad  quem afirmar  que  en el fallo de 29 de agosto de 1979 optó la Corte por la no taxatividad de  la  norma  en  cita,   habida  cuenta  que allí,  antes bien,  a  vuelta  de  resaltarse  adrede, entre las diversas hipótesis de la cosa juzgada  penal  absolutoria,   la  que  se  funda  en  que  “el  demandado  no  lo  cometió”,   concluyó  la  Corporación que esto mismo se configuraba en  el  caso  que  a  la sazón juzgaba,  toda vez que la justicia penal había  absuelto  al  sindicado  al  encontrar  que  la  muerte  investigada obedeció a  “culpa  exclusiva  de  la  víctima”;   y por ahí derecho afirmó  sin  ambages  que  es  “imperativo lógico que la verdad es una y que no puede  ser  objeto  de apreciaciones y decisiones antagónicas por parte de la justicia  ordinaria,   tales  como  que  en  lo  penal  se  dijera que un mismo hecho  perjudicial  no  fue  obra del sindicado  y  en  lo  civil  se  afirmase  lo  contrario” (Subraya ajena al  texto).     Otro  tanto  ha  de  decirse,   y  con  mayor  fuerza  aún,   si se quiere,  de cara al fallo de 14 de agosto de 1961,   también  citado  por  el  tribunal,  en el que expresamente se puntualizó  que  si  fue  “la  culpa  de  la  víctima”  lo que condujo a la absolución  penal,   eso  equivale a decir que “el procesado no cometió el hecho”.   

                              Establecida   la   taxatividad  en  el  punto,   conviene  enseguida  memorar los eventos que tienen la virtualidad  de  silenciar  al  juez civil.  Tradicionalmente se ha hablado de proveído  absolutorio  que  halla su fuente en que el hecho investigado no existió,   o  que  el  sindicado  no  lo  cometió,   o  que  éste  obró en riguroso  cumplimiento  de un deber o en legítima defensa.  Tanto el primero como el  tercer  caso  son  tan  coruscantes  que  relevan  al  intérprete  de cualquier  comentario   y   su   comprobación   se   convierte   en   una  tarea  bastante  hacedera.   Acaso  el  segundo  reclama  puntualizar,   pues en él se  anidan  muchas  equivocaciones,   de lo cual es muestra patente el caso que  de  momento  ocupa  la  atención  de  la Corte,  que necesariamente abarca  todas  las hipótesis en que la absolución penal se debió al reconocimiento de  un  hecho  que  rompe  el nexo causal indispensable para la configuración de la  responsabilidad  civil;   en  reducidas  cuentas,  quedan comprendidas  allí  todas  las  hipótesis  que  caen  bajo el denominador común de “causa  extraña”.    Evidentemente,   llegarse a la absolución porque  se  estima que medió el caso fortuito o la fuerza mayor,  o el hecho de un  tercero,   o  la  culpa de la víctima,  es tanto como asegurar que el  hecho  generador de la responsabilidad que se imputa al procesado no lo cometió  éste.   Obsérvese  bien que la ley,  al referirse al hecho,  no  habla  a  secas,  como  para  que  entonces  no pudiera hablarse más que de una  participación  física  o material del sindicado,  sino que alude  es  al   hecho  “causante”  del  perjuicio,   para  aludir  así  al  hecho  jurídicamente relevante en la producción del daño.   

Quizá  no  está de más rememorar aquí con  mayor  énfasis  el  celo  con  que  el  juez civil se aplicará a verificar una  cualquiera  de  tales  causas,  fijando su atención especialmente en el aspecto  intrínseco   del   pronunciamiento   penal,  antes  que  en  nomenclaturas  que  fácilmente   lo   puedan   distorsionar.  En  esto  quiere  ser  insistente  la  Corte:   si  la  decisión  penal  no  es  lo  suficientemente  puntual  al  respecto, la norma comentada rehusa su aplicación.    

                             Para descender al caso litigado,  es  necesario  evocar  lo  verdaderamente  acontecido en él.  El conductor del  vehículo  fue  sindicado  de  ser  el responsable del accidente en que resultó  lesionado  el  actor  y  la  justicia penal lo absolvió porque encontró que la  víctima   fue  lanzada  a  la  vía  por  otra  persona.   Esto  fuerza  a  admitir,    entonces,    que  el  juez  penal  estimó  que  el  hecho  “causante”  del  perjuicio cuya reparación se implora,  no lo cometió  el  sindicado,   produciéndose  la cosa juzgada de lo penal sobre lo civil  de  que  habló el artículo 55 del Decreto 050 de 1887.  De modo que no se  trata  de  un  motivo  que  esté  por  fuera de la mencionada norma,  como  erradamente  lo entendió el tribunal,  sino que,  repítese,  es  una   causa   extraña   arropada    por   el   criterio   taxativo  de  la  disposición.   

                             El colofón de lo expuesto es que no era  desconociendo  el  carácter  taxativo de la norma analizada como cabía admitir  en  este  caso la configuración del fenómeno de la cosa juzgada penal sobre lo  civil,  pues  la  causa  extraña  que  encontró  la  justicia  penal  encuadra  perfectamente,  como ya se vio, en la causal, allí enlistada, atinente a que el  hecho    “causante”   del  daño  no  lo  cometió  el  sindicado,  quedando  así,  pues, rectificada la doctrina que en sentido contrario expresó  el tribunal en el fallo acusado.   

                             Mas  como el resultado es a la postre el  mismo,   esto   es,   que   aunque   errada   la  motivación  del  ad-quem   de todos modos sí había  lugar  a  reconocer dicha cosa juzgada, el cargo no puede prosperar, debiéndose  exonerar  sí  al  recurrente  de  costas  en el recurso extraordinario, dada la  rectificación doctrinaria que así se deja plasmada.   

                              IV.                 Decisión   

                               En plena concordancia con lo que  se  deja  referido,   la Corte Suprema de Justicia,  Sala de Casación  Civil  y  Agraria,  administrando justicia en nombre de la República y por  autoridad   de  la  ley,   no  casa  la  sentencia  que en este asunto profirió el Tribunal Superior  de  Manizales,   calendada  el  12 de septiembre de 1994,  materia del  recurso extraordinario.   

                                      Sin     costas     en  casación.   

                                  Notifíquese  y  devuélvase  tempestivamente al tribunal de procedencia.   

JORGE       ANTONIO     CASTILLO  RUGELES   

MANUEL ARDILA VELASQUEZ  

NICOLAS BECHARA SIMANCAS  

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO  

JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ  

JORGE SANTOS BALLESTEROS  

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