SC4417-2014 [2012-01110-00]

2014

Asistente Jurídico Inteligente

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República    de  Colombia      

Corte Suprema de Justicia  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN CIVIL  

Magistrada Ponente  

RUTH   MARINA   DÍAZ  RUEDA   

SC4417-2014  

Radicación    n°  11001-0203-000-2012-01110-00   

(Aprobada  en  sesión  de  veinticuatro  de  febrero de dos mil catorce)   

Bogotá D. C., ocho (8) de abril de dos mil  catorce (2014).   

Decide la Corte el recurso extraordinario de  revisión  interpuesto  por  Lilia  Judith Cuevas Dueñas, frente a la sentencia  proferida  el  24  de  marzo  de  2011,  por la Sala Civil de Descongestión del  Tribunal   Superior  del  Distrito  Judicial  de  Bogotá,  dentro  del  proceso  ejecutivo  hipotecario que contra ella promovió el Banco Davivienda S.A., y que  fue admitido por esta Corporación el 4 de marzo de 2013.   

I. ANTECEDENTES  

1. En el libelo introductorio del mencionado  juicio,  se  solicitó librar mandamiento de pago a favor de la referida entidad  crediticia    y    a    cargo    de    la    convocada,   por   las   siguientes  cantidades:   

a).  505.913.9102  UVR  por  concepto de 52  cuotas  vencidas  desde  el 5 de noviembre de 2000 al 5 de febrero de 2005, cada  una  por  9.729.1136  UVR,  suma  representada en el pagaré n° 00-88012-0 y su  otro   sí   n°   30-60862-4,   más  «intereses  moratorios  para  cada cuota dejada de pagar»  durante  el  citado lapso, a la tasa  máxima legalmente permitida.   

b).  700.923.5800  UVR  correspondientes al  saldo  insoluto de la obligación documentada en el aludido título valor, junto  con    los   «intereses  moratorios»,  desde  la  fecha  de  presentación de la demanda, «a      la      máxima     tasa     legal     permitida».   

Así mismo pidió que de no satisfacerse ese  deber  dentro  del  término legal, se ordenara la venta en pública subasta del  apartamento    201    y    el    garaje    09    del    Edificio    «Vivienda      #      1»  ubicado  en la Carrera 17 n° 139-71  de esta ciudad, objeto de la garantía real.   

2.  La ejecución adelantada por el Juzgado  35  Civil  del  Circuito de Bogotá fue definida mediante sentencia de 5 de mayo  de    2010,    en    la    que   se   «declar[ó]  probada  la  excepción de prescripción (…) respecto  de  las  cuotas de 22 de noviembre de 2000 al 22 de enero de 2002, y la (…) de  cobro  de  lo  no debido con respecto a la suma de capital pactada en el pagaré  00-88012-0    base    de    ejecución»;    «no  probadas»   las  demás  propuestas  por  la  ejecutada  y  modificó  el  auto compulsivo señalando que  «las   UVR   adeudadas  ascendían  a 525.274.6604 a las que debía restarse las cuotas en mora causadas  desde  el  22  de  noviembre  de  2000 a 22 de febrero de 2004, al valor real de  acuerdo  con  lo  pactado  en  el  pagaré y su otro sí, que para el inicio del  crédito  eran  a  51.6106 Upac cada cuota, por su equivalente a UVR después de  efectruar  la  reliquidación  y  reestructuración del crédito, y cobrarse las  cuotas  en  mora  desde  el 22 e febrero de 2002 hasta el 22 de febrero de 2004,  por     haberse    declarado    prescritas    las    demás    (…)».  Así  mismo  dispuso  el  avalúo y  remate   del   inmueble   hipotecado,  condenando  en  costas  a  la  demandada.   

3. Al desatar la alzada promovida por ambas  partes,  el  ad  quem, con  fallo  del  24  de  marzo  de  2011  modificó  el  impugnado  en  el sentido de  «indicar  que  procede la  reducción  a la cantidad de 525.274.6604 UVR como saldo de la obligación   para  el 31 de diciembre de 1999 y a partir de dicha fecha se debe establecer el  valor  real  de  las cuotas que se hallaban en mora antes de la presentación de  la  demanda  y  aquellas  que  componen  el  saldo  de  capital acelerado con la  radicación  de ese libelo, habida cuenta que la cantidad de 51.6106 Upac fijado  para  cada  una,  contiene  intereses  corrientes  que  se  debe sustraer de los  valores  de  cuotas vencidas y saldo insoluto que únicamente pueden contener el  rubro    de   capital».   

De   igual  manera  decidió  que  en  la  liquidación  del  crédito se restaran «las  cuotas  afectadas  por  la declaración de prescripción de la  acción  cambiaria, esto es, las comprendidas entre el 22 de noviembre de 2000 y  el  22  de  enero de 2002»;  redujo  la  condena  en  costas  a  la  accionada y confirmó lo resuelto, en lo  demás.   

DEL RECURSO  DE REVISIÓN  

1.  Oportunamente  la  actora  formuló  la  presente  censura  extraordinaria  con  respaldo  en  las  causales  6ª  y  8ª  consagradas  en el artículo 380 del C. de P.C., solicitando que se «decret[e]   la  nulidad  de  todo  lo  actuado,  en  el  proceso  de la referencia inclusive del auto de mandamiento de  pago  y  la  consecuencial actuación, toda vez que faltaron las ritualidades de  orden   público   consagrados  y  exigidos  por  el  Código  de  Procedimiento  Civil»,   por   lo  que  también  pide  que  se  deje  sin valor ni efecto la decisión del ad      quem      y     «de    observarse   alguna   conducta  irregular  que  se  encuentre dentro de los rediles punitivos (…), se oficie a  la       función       competente».   

2.  En  soporte  de  tales  aspiraciones,  preliminarmente  esgrime  que  la Corporación de Ahorro y Vivienda «Davivienda       S.A.»,    incrementó    unilateral    e  ilegalmente  la  «tasa de  interés  del  crédito  n°  00-18724-5  por  $2.928.000,oo  de UPAC + 6.50% al  13%»  luego  de que fuera  ampliado a la suma de $23.889.700,oo.   

El  referido ente bancario al reestructurar  la  obligación  el  22  de noviembre de 1994, cambió su número al 30-608624 y  efectuó          una          «capitalización               de              intereses»  sin  que desde el 12 de diciembre de  1991  hasta  el 23 del mismo mes de 1999 existiera una resolución que definiera  los   sistemas  de  amortización  que  debían  utilizar  dichas  entidades  de  «ahorro       y  vivienda».   

Al  tramitarse el alivio de $10.594.364,66,  Davivienda  no  cuantificó  la  tasa  real  cobrada  al liquidar UVR + 13% pues  estando  el  saldo  de la obligación al 22 de noviembre de 1994 en 530.792,5319  UVR,  no  se entiende como después de hacer 28 abonos entre dicha fecha y el 31  de     diciembre    de    1999    el    remanente    llegue    a    «550.100,9828      UVR».   

El  8  de  abril  de  2005  el «Banco   Davivienda   S.A.»   presentó  demanda  ejecutiva  en  contra  de  Lilia  Judith  Cuevas  Dueñas,  librándose mandamiento de pago por  505.913,9102  UVR  correspondiente  a  52  cuotas  y 700.923,5800 UVR de capital  insoluto  que  no corresponden a lo entregado en mutuo en pesos y además impuso  la  cancelación  de  réditos  de mora de UVR + 19.65% que supera el límite de  usura, por lo que se presentaron diferentes excepciones de mérito.   

3.  En  sustento  de  la  causal  sexta  de  revisión     estructurada    por    «[h]aber  existido  colusión  u  otra  maniobra  fraudulenta de las  partes   en   el  proceso  en  que  se  dictó  la  sentencia  (…)»  expuso los hechos que seguidamente se  sintetizan:   

3.1.   Al   ordenar  seguir  adelante  la  ejecución   «liquidando  intereses  moratorios de UVR  +  19.62» como se dispuso  en   el   auto  compulsivo,  el  ad  quem   viola   el  artículo  491  del  C.  de  P.C.,  según  el  cual  «cuando se pidan intereses  y  la tasa legal o convencional sea variable, no será necesario indicar la tasa  porcentual      de      la     misma».   

3.2.  Si se tiene en cuenta una fórmula de  cálculo  de  la  Unidad de Valor Real que el recurrente plantea, establecida en  la  Resolución  13  de  2000 correspondiente al importe dicha unidad económica  para  el  «día 15 de cada  mes   por   el   100%   del  IPC  del  mes  inmediatamente  anterior»,   entendiéndose   por  periodo  de  cálculo     el     comprendido     «entre  el  día 16 inclusive de un mes, hasta el (…) 15 (…) del  siguiente», cuyos valores  determina  la  Junta Directiva del Banco de la República y que los «Bancos» aplican al liquidar las obligaciones,  ello  indica  que  a  la  variación  anual  real exigida a los titulares de los  créditos  en  UVR  se  le  debe sumar la tasa de remuneración del 12,70% anual  para    un    total    de    21,15%    E.A.    la    cual   dista   «de ser la tasa real menor del mercado,  como   quiera  que  un  crédito  ordinario  está  al  19,92%  E.A.».   

3.3. A pesar de lo anterior, en el boletín  n°  5  de  6  de  febrero  de  2012,  el  emisor  publica  que  la «variación   anual   causada  es  del  3.54%»,   menor   a  la  cobrada,  «maniobra [que]  se  da  con  el  único  fin  de  encubrir  a los bancos en el cobro doble de la  inflación  y  sobrepasar  los  límites  de  los intereses de usura», cuando la Corte Constitucional en la  sentencia  C-955  de  2000  declaró  exequible el artículo 17 de la ley 546 de  1999,  bajo  el  entendido  de  que  la «tasa   de   interés  remuneratoria  no  incluye  el  valor  de  la  inflación».   

3.4. Agrega la impugnante que en la etapa de  transición  de  la  citada  Ley,  la  Superintendencia  Bancaria  determinó la  «metodología de cálculo  del     alivio»,     lo     que    «indica   que  (…)  fija  la  tasa  de  interés  (la  corrección  monetaria  computa como interés) cuando no está facultada para ello, derogando  el  artículo  64 de la ley 45 de 1990 y encubre a los bancos en la liquidación  de  la tasa real que se causa al cobrar UVR+13.0% porque solo cuantifica la tasa  de  interés del 13.0% olvidando lo establecido en la ley 546 de 1999, ley 45 de  1990  y  la  sentencia  C-955  de  2000».   

3.5.   Que  posteriormente,  el  gobierno  nacional  expidió el decreto 234 de 2000, indicando en su canon 1° la forma de  establecer    el    precio    del    reajuste    de    la    UVR,   «extravagancia  numérica  (…)  [que]  fue  advertida  por el Consejo de Estado»,  quien  declaró su nulidad, pero a pesar de ello, «la  Junta  Directiva  del Banco de la República sigue aplicando la  metodología  errada,  haciendo  caso  omiso  no  solo  del fallo del Consejo de  Estado,  sino  del  fallo  de  la  Corte  Constitucional  referente  a  la parte  resolutiva  6  de  la sentencia C-955 de la ley 546 de 1999 (sic) y la ley 45 de  1990».   

También   anota   que   «para   la   Junta   Directiva   del  Banco  de  la  República,  la  Superintendencia  Financiera,  los bancos hipotecarios y el operador judicial la  corrección  monetaria  por  la  actualización  de la UVR es cero (0), con esta  maraña,  engaño han estafado a los titulares del crédito en UVR, porque no se  cuantifica  la  real  tasa de interés que se causa.- Fraude que (…) puede ser  producido  por  una o ambas partes. Delito cometido contra la administración de  justicia,      de      simple      conducta     y     de     peligro».   

3.6.  Señala que en la contestación de la  demanda   propuso   la   defensa   de  «regulación  o pérdida de intereses por cobro excesivo»  de  los mismos, pero el ad  quem  no  la  valoró,  «ni   sancionó   el   cobro   de  intereses  de  usura», los  que  intenta  demostrar  con  un  ejercicio  aritmético que realiza, el cual lo  lleva  a  concluir  que «se  superaron  los  límites  máximos permitidos para el cobro de los intereses, al  cobrar   38.26%   E.A.   cuando   lo   permitido   es   25.12%  E.A.»,  pues de los 116 meses causados a la  «tasa de interés de mora  de   UVR+19.65%»  en  la  «liquidación del crédito  de  09/12/11»  se superan  los  límites  del  interés de usura en 76 oportunidades, afirmando que ello se  demostró  en la «objeción  a   la   liquidación   del   crédito»,   por   lo  que  se  solicitó  la  imposición  de  la  sanción  establecida en el artículo 72 de la ley 45 de 1990.   

Termina  manifestando  que  «[l]a  actora  en  el  trámite  del  proceso  expresa lo contrario.  Puesto  que  erige  tal  entidad  capaz  de  obtener  una  sentencia errada y un  tratamiento  diferente  en  el  discurrir  procesal  y que afecta gravemente las  finanzas  de  [sus]  protegidos  (…)» pues   a   la  deuda  debatida  no  se  le  aplican  «las  tasas de interés preferenciales determinadas por la autoridad  monetaria,   ordenadas  por  la  Corte  Constitucional  para  los  créditos  de  vivienda,    sino    usureras    (…)»,  a  más  de  que  se  capitalizan  los  réditos,  pese a que el  precepto 17 de la ley 546 de 1999, lo prohíbe.   

4. En relación con el 8° motivo invocado,  refirió     como    supuestos    fácticos,    los    que    seguidamente    se  compendian:   

4.1.   Existe  nulidad  originada  en  la  sentencia,  dado  que el pagaré n° 00-88012-0 del 22 de noviembre de 1994 y su  otro    sí    llenado   el   «19/03/98» por 4.235.5855 UPAC contiene un monto  que   «es  inflado  por  aplicar  un  sistema de amortización que capitaliza intereses (…) incrementar  al  saldo  de  capital  los  intereses  causados  y  no pagados, sin encontrarse  debidamente    reglamentado   (…)»   y  aumentar  la  tasa  de interés del 6.50% al 13%, cuando ello no  está permitido.   

4.2.  Al  ordenar  seguir la ejecución por  525.274.6604      UVR      como     «saldo        de        capital        al       31/12/99»,   sin   encontrarse   «debidamente  sustentado en el trámite  del  proceso,  como  al  establecer  en  la sentencia que las cantidades de Upac  51.6106  es la base para determinar el capital de la cuota mensual de las cuotas  prescritas,  cuando la Upac ya no existe»,  se  aplica  un  sistema  de  amortización  que no cumple con lo  establecido  en el orden jurídico, ni con lo dispuesto en la sentencia C-955 de  2000,   pues  al  liquidarse  con  la  fórmula  de  cálculo  señalada  en  la  Resolución  13  de  2000  de la Junta Directiva del Banco de la República, que  «se  encuentra acusada de  nulidad»,  se distorsiona  la  verdadera  inflación  causada,  se cobra un exceso de 27.36% entre enero de  2000 y mayo de 2012, frente al IPC del mismo periodo.   

4.3.  Agrega  que  el monto de UVR ordenado  pagar  en los fallos, no tiene soporte matemático, pues no aparece «en  el  formato 254 de la circular 048 del 2000 en donde el banco  tramitó  el  alivio  (UVR 550.100.9628)»   ni  corresponde  al  saldo  indicado  por  los  peritos  en  sus  dictámenes,  como  tampoco  es  el resultado de una operación efectuada por el  Despacho,  y al «fijar Upac  51.6106  como  las  cantidades  base para definir las (…) [que se deben] pagar  mensualmente»,  aplica un  «sistema de amortización  que  capitaliza  intereses»  y   como   no  se  encuentra  debidamente  reglamentado,  constituye   «una   prueba   falsa  aportada  al  expediente»,   lo   que  configura    «nulidad  insaneable  y  de  orden  constitucional».   

5. Notificada la entidad financiera del auto  que  admitió  la  demanda  de  revisión,  intervino  oponiéndose a los hechos  planteados   por   la   recurrente   y  propuso  las  defensas  de  «inexistencia   de  la  causal  invocada  denominada  ‘existir   nulidad  originada  en  la  sentencia   que   puso   fin   al   proceso   y   que   no  era  susceptible  de  recurso’»,  «inexistencia  de  la causal octava frente a la autoridad judicial que profiere  el  fallo»,  «inexistencia de colusión o maniobras fraudulentas en el proceso  en  que  se  dictó la sentencia que le puso fin, prevista en el numeral 6º del  artículo  380  del  C. de P.C.» y «falta de técnica jurídica para demostrar  las  causales invocadas como fundamento de la acción de revisión»,  básicamente  porque  los  supuestos  sobre  los  que edifica la  «nulidad»  no han existido y de haber ocurrido,  se    presentaron    antes    del   fallo   del   ad  quem,     a     más     de    que    «no  son  de  naturaleza procesal, sino  [que]   tienen   que   ver   con   el   fondo   del  negocio  que  sustentó  la  ejecución», y en cuanto a  la  causal  sexta,  debido  a  que  la  colusión o maniobras fraudulentas no se  estructuran,  los  reparos  aquí planteados fueron debatidos en las instancias,  las  fórmulas matemáticas que plantea «son  producto  de  operaciones  simplistas  de aritmética básica,  olvidando  el  carácter  exponencial  que  tiene  la tasa efectiva anual en los  créditos  hipotecarios  de  vivienda»  y   la   sentencia   impugnada   se   ajusta  al  orden  jurídico.   

6.  Mediante  providencia  de  2 de mayo de  2013,  se  ingresó  al  estadio  probatorio, negándose la práctica de algunos  medios  de  convicción  solicitados  por  la  recurrente extraordinaria, por no  guardar  relación  con los motivos invocados, decisión que la Corte mantuvo en  auto  del siguiente 25 de junio al desatar el recurso de súplica presentado por  la   accionante   contra   aquella  determinación  (fls.  101-102,  114-126  C.  Corte).   

7.  Con  proveído de 2 de septiembre de la  aludida  anualidad  se  corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad  que     únicamente     fue    aprovechada    por    la    entidad    crediticia  convocada.   

8. Cumplido así el trámite del asunto, la  Sala procede resolver lo que en derecho corresponda.   

II. CONSIDERACIONES  

1.  Según  el artículo 379 del Código de  Procedimiento  Civil,  el recurso extraordinario de revisión procede contra las  sentencias  ejecutoriadas  de los Tribunales, entre otras, y únicamente por los  motivos   específicamente   instituidos   en   el   precepto  380  ibídem;  desde luego que constituye una  garantía   de   justicia  porque  con  su  formulación  se  puede  obtener  la  aniquilación  de  una providencia de esa categoría que fuere injusta, o cuando  se     haya     proferido     con     serio     quebranto    del    «derecho   a   la  defensa»,  o que surja como consecuencia de un  comportamiento  ilícito de las partes, lo que habilita para romper el carácter  de  firme  e  inmutable de que se hallan revestidas por virtud de los efectos de  la cosa juzgada.   

2.        La       «revisión»   es,   entonces,   un   medio   de  impugnación      eminentemente     «extraordinario»,   por  lo  que  se  encuentra  sometido  a  delimitadas  causales  señaladas  con  criterio limitativo, al punto de no resultar apropiado si no es  demostrada  alguna de ellas, en debida forma.  Y al no tener el atributo de  una  tercera  instancia,  la  que sería extraña al sistema procesal vigente en  Colombia,  de  conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta Corporación,  el   recurrente   no   puede   buscar   con   su  interposición  «(…)  enmendar  situaciones  graves  y  perjudiciales que hubieran  podido  evitarse  en  el  proceso con una gestión oportuna y eficaz de la parte  afectada   con   la   sentencia   cuya   revisión  se  pretende»  (CSJ   SC,   19   Dic.  de  2011,  Rad.  2009-00918),  ni  un  replanteamiento  del  asunto ya  decidido,    o    pretender    mejorar    la   causa  petendi,  o  las pruebas, es decir, intentar remediar  los  errores  o  deficiencias  cometidos  en las fases anteriores, porque de ser  así,  se  estaría  trocando  la  finalidad  del recurso, convirtiéndolo en un  medio  para impedir que se ejecuten los fallos proferidos en procesos tramitados  con   plena   observancia   de  las  formalidades  que  les  son  propias.    

Por  esa razón la Corte  ha reiterado  que  (…)  salvo  los  supuestos  previstos  en  las  causales  7a,  8a  y  9a  del  artículo 380 del Código de Procedimiento Civil,  todos  los  demás  aspectos formales de una sentencia, como los demás vicios o  irregularidades  cometidas  durante  la  tramitación del proceso en que ella se  dicta,  como  el  quebranto  de  la ley sustancial y los errores de apreciación  probatoria  en  que  haya  incurrido  el  juez al proferirla, son, en principio,  aspectos  que  no  caben  dentro  de  la  órbita  del  recurso de revisión por  tratarse  entonces  de yerros para cuya corrección se han consagrado justamente  los  demás  recursos  (CSJ  SC, 24 oct. 2011, Rad. 2009-1969).   

Además ha expuesto, que el citado medio de  refutación  (…) no está instituido para replantear  el  debate, mejorar la prueba o presentar los argumentos de modo más explícito  u  ordenado.  Se  ha  dicho,  en  efecto,  que ‘no es posible discutir (…) los  problemas  de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relación ni  tampoco  hay  lugar a la fiscalización de las razones fácticas y jurídicas en  ese  mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y  específicas  que,  constituyendo  verdaderas  anomalías, condujeron a un fallo  erróneo  o  injusto,  motivaciones  que  por  lo tanto no fueron controvertidas  anteriormente,  por  lo  que valga repetirlo una vez más, la revisión no puede  confundirse  con  una  nueva instancia pues supone, según se dejó apuntado, el  que  se  llegó  a  una  definitiva situación de firmeza y ejecutoriedad   creadora  de  la  cosa  juzgada  material  que  sólo  puede ser desconocida ante la ocurrencia de una cualquiera  de  las  anómalas  circunstancias  que  en  ‘numerus clausus’ y por ello con un  claro  sentido  de  necesaria  taxatividad,  indica  el Art. 380 recién citado’  (…).  (CSJ  SC,  16 Dic.  2010, Rad. 2009-00973).   

3. En relación con el proceso en el que fue  emitida  la  sentencia  cuestionada  y  dada  la  relevancia  que tienen para la  decisión    que    se    está    adoptando,   se   resaltan   los   siguientes  hechos:   

a).  El Banco Davivienda formuló, el 21 de  febrero  de  2005,  demanda  ejecutiva  con  título hipotecario contra la aquí  accionante  extraordinaria,  pretendiendo  el  pago  del  equivalente en pesos a  505.913.9102  UVR  correspondientes a 52 cuotas vencidas desde el 5 de noviembre  de  2002 al 5 de febrero de 2005, e igualmente la cantidad de 700.923.5800 UPAC,  por  concepto  del  saldo insoluto de la obligación a que se contrae el pagaré  n°   00-88012-0   contentivo  de  un  «otro   sí»  identificado   con   el   n°   30-60862-4,   más   los   respectivos  réditos  moratorios.   

b).  La  entidad  crediticia presentó como  sustento  de  sus  aspiraciones,  el  «pagaré  para  créditos        individuales        (sistema       E-       premio)»   n°  88012-0  suscrito  el  22  de  noviembre  de  1994  por  Teresa  Cuevas  de  Gaitán  y Alfredo Gaitán B., por  3.822.1071  UPAC,  para  ser  pagados  en  15  años, a partir de la fecha antes  citada.    En    él    se    consignó    que    el   monto   de   «1.102.2815   Upacs   corresponden  al  préstamo  otorgado  para  sustituir  el  crédito  n°  18724-5,  el cual queda  extinguido.  El  saldo,  o  sea  la  cantidad  de  (…)  2.  719.8259 Upacs las  destinare(mos)  para  libre  inversión».   

c).   El  mencionado  título  valor  fue  modificado    el    19    de   abril   de   1998,   mediante   un   «otro  sí  para trasladarse al sistema  de     amortización     supermínima»,  cuyo  crédito en adelante se identificaría con el n° 30608624  sobre  una cuantía de 4235.5855 UPAC que se cancelaría en 180 cuotas mensuales  iguales   de   «51.6106  UPAC», a contar desde esta  última  data  y  con  una tasa de interés remuneratorio del 13% efectivo anual  (fls. 2-4).   

d).  Se  incorporó  copia  de  la carta de  instrucciones,  en  la  que los deudores consintieron en que el ente prestamista  llenara  los  espacios en blanco por la «cantidad  de  Unidades  de  Poder  Adquisitivo  Constante (…) que  corresponda  al  saldo  insoluto  del  crédito  en  la  fecha en que Davivienda  diligencie   [tales]   espacios   (…)» (fls. 117 y 120).   

e). Igualmente integra el diligenciamiento,  la   «reliquidación  de  créditos  en  UPAC  y  pesos  con  UVR»  que  a  31  de diciembre de 1999 arrojó un monto de «525.274,6604      UVR»   a  cargo  de  la  ejecutada  (fls.  121-124).   

f). También fue presentada la primera copia  de  la  escritura  pública n° 5846 de 14 de noviembre de 1983, constitutiva de  la  garantía  real de la mencionada obligación, respecto del apartamento 201 y  el  garaje  09,  con  matrículas  inmobiliarias Nos. 050-0704805 y 050-0704780,  respectivamente,  ubicados  en  el  Edificio Convivienda 1, de la Carrera 17 n°  139-71  de  Bogotá  (fls. 15-36), al igual que los certificados de tradición y  libertad  de  los  aludidos  bienes, en los que consta que la actual titular del  derecho de dominio es Lilia Judith Cuevas Dueñas (fls. 48-51).   

g).  Así  mismo  se  allegó  información  suministrada  el  30  de  agosto  de 2005 por la entidad demandante en la que se  manifiesta  que «[e]n   cuanto  a la reliquidación de que trata el artículo 41 de la ley 546 (…) fue  aplicada  el 14 de abril de 2000, a la obligación n° 30608624, por un valor de  $13.160.503.70  de  conformidad  con lo dispuesto en la metodología establecida  en  el  Decreto  856  de  1999  tomando  la  UVR,  para  cada  uno  de los días  comprendidos  entre  el  01 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999 (…),  reliquidación  [que]  fue  realizada  verificándose  el  cumplimiento  de  los  parámetros   estipulados   en  la  ley  de  vivienda  546  de  1999».   Agrega   que    «el sistema de amortización aplicada a  la  obligación  es  el  denominado  Baja  Uvr,  el  cual  consiste en una cuota  constante  en  UVR, pero creciente en pesos por efecto de la inflación. En este  sistema  hay  amortización  a  capital  desde  el  inicio del crédito y en esa  medida  el  saldo  en  UVR  disminuye  mes a mes, no obstante, el saldo en pesos  aumenta  durante  aproximadamente  las dos terceras partes del plazo, pues en la  última  etapa  de la vida del crédito, el pago cubre además los intereses, el  ajuste  por  inflación» y  finaliza    señalando    que    al   «23   de   agosto  de  2005»,  la  obligación  presenta  1752  días  de  mora  (fls.  114-115  c.1).   

h). Mediante auto de 8 de abril de 2005, el  Juzgado  35 Civil del Circuito de esta ciudad libró mandamiento de pago por las  cantidades solicitadas.   

i). La ejecutada Lilia Judith Cuevas Dueñas  contestó el libelo y propuso las siguientes defensas:   

«Prescripción de  la   acción   cambiaria   (…)»,   «subsidiaria  de  la anterior. Prescripción de las cuotas adeudadas  desde    noviembre   de   2000   hasta   febrero   de   2005   (…)»,  «inconstitucional, inexistencia de  la  obligación  por  falta  de  claridad  sobre  el  capital en UVR por haberse  empleado  en  la  equivalencia  entre la UPAC y la UVR una norma inaplicable por  una  clara  excepción  de  inconstitucional  (sic)»,  «cobro  de  lo  no  debido con respecto a la suma de  capital  pactada  en el pagaré n° 00-88012-0 base de la ejecución«,   «cobro   de  lo  no  debido  por  capitalización     indebida     de    intereses»,  «regulación  o  pérdida  de  intereses  por  cobro  excesivo  de  los mismos –  artículo    492    de    C.P.C.»,   «indebida   aplicación  de  la  cláusula  aceleratoria»,    «enriquecimiento   sin   justa  causa»,                «anatocismo»,       «abuso   de   la  posición  dominante»,  «cobro  de  lo no debido por inexistencia de título  ejecutivo  para  demandar  sumas  por  seguros  de  vida  e incendio»,   «cobro   de   lo   no  debido  o  exigibilidad  de una obligación ajena al demandado respecto de los contratos de  seguro   de   vida   e  incendio»  y  «excepción   genérica»   (fls. 65-72).   

j).  Experticias  en  las  que  el  inicial  auxiliar  de  la  justicia designado para revisar la reliquidación del crédito  concluyó  que  a  19  de  diciembre de 1999, el Banco Davivienda le debía a la  deudora  la  suma  de  $23.243.893,78,  dictamen  que  como  consecuencia  de la  objeción  formulada  por  la  entidad  actora,  generó  que  el  nuevo  perito  determinara  que  a 31 del citado mes y año, existía un saldo a favor de Lilia  Judith Cuevas de $22.816.658,76.   

k).  Obra así mismo, el fallo impugnado en  revisión  de  24 de marzo de 2011, con el cual, el ad  quem  modificó  la  decisión  apelada,  en la forma  consignada  en el numeral 3° de los antecedentes de esta providencia, en la que  luego  de  establecer  que  se había consolidado la prescripción de las cuotas  comprendidas  entre  el  22  de  noviembre  de 2000 y el 22 de enero de 2002, se  refirió  a  la  inconstitucionalidad  predicada  por  la  ejecutada  en el  proceso  de  conversión  de la obligación de UPAC a UVR, para lo que invocando  la  sentencia  C-955  de 2000 expuso que lo decidido en ella tiene efectos hacia  el  futuro  y  además  la  metodología  fijada  en  el  decreto  2703  de 1993  «para establecer el valor  en  pesos  de  la  UVR  fue  convalidada  por la Junta Directiva del Banco de la  República   en   la   Resolución  13  de  11  de  agosto  de  2000»,   por   lo   que   esa   normativa  «no quedó viciada por la  declaratoria         posterior        de        inconstitucionalidad»,  y  en consecuencia, estimó válida  la equivalencia allí fijada.   

Respecto   de   la   capitalización  de  intereses,  el  Tribunal  anotó  que  su  prohibición fue reglada a partir del  fallo    C-747    de    1999    al    declarar   inexequible   el   «artículo  121  del  decreto  663  de  1993»  que la autorizaba;  sin  embargo,  «las sumas  pagadas  de  más  al 31 de diciembre de 1999, por concepto de intereses durante  la  vigencia  del  UPAC,  se  retribuyeron  a los deudores como parte del alivio  imputado  a la obligación»  y  por  ello,  los  factores  de  inequidad  presentados  por dicha «capitalización»,    quedaron   depurados   con   la  reliquidación,   lo   que   desvirtuaba   las   defensas   planteadas   por  la  accionada.   

Agregó  el  ad  quem  que  de todas formas, la convocada no demostró  que   el   procedimiento   aplicado   hubiera  sido  incorrecto  o  «que se incurrió en la capitalización  ahora  prohibida  o en anatocismo luego de reliquidada la deuda (…) [o] que la  demandante   incurrió   en   el   indebido   cobro  que  le  imputa»,  pues  los medios de convicción que  contienen  ejercicios  de  liquidación  como  los  del testigo Germán Manjares  Cabezas,  no se pueden apreciar toda vez que desconocen la metodología prevista  en  la  Circular 007 de 2000 de la Superintendencia Bancaria, conforme a la cual  se  debe  efectuar  la  reliquidación «a  la  luz  de lo dispuesto en la ley 546 de 1999, pues no se puede  aplicar  o  crear  un  método  que  no consulte la previsión legal»,  yerro  igualmente  cometido  en las  experticias  dispuestas  al interior del proceso, pues tanto la inicial, como la  realizada  para  probar la objeción desconocieron los parámetros señalados en  la           aludida           «Circular»  y  aplicaron  una  tasa  de interés que no fue la pactada, réditos que el juez de  primer       grado       sí       «reconoció   en   la  forma  que  legalmente  procedía»,  por  lo  que  de  las pruebas no se  colegía  que  el  Banco accionante hubiese excedido en algún momento los topes  legalmente previstos.   

No   obstante  lo  anterior,  igualmente  consideró  que  no  era viable acoger la integridad de lo pedido por la entidad  actora,  al no corresponder a lo realmente adeudado, dado que si el ejercicio de  «reliquidación»  efectuado  a  31  de  diciembre  de  1999  arrojó un guarismo de  «525.274.6604  UVR», mal podía aceptarse  la       ejecución       por      «700.923.5800       UVR»  como capital acelerado y «505.913.9102       UVR»  por cuotas vencidas, pues si bien la deudora entró en mora antes  de  aquella  fecha, «con la  condonación  de  intereses  moratorios  y  la  simulación de pagos, aquella se  tornó  inexistente», por  lo  que  entonces  se  imponía  la  reducción  dispuesta  por  el a  quo,  lo  que  implicaba modificar la  orden  de  pago,  precisando  que   el  monto  de  51.6106 UPAC al tener un  componente  de  «intereses  corrientes»,    dicha  circunstancia  debía tenerse en cuenta para deducir la cantidad que concierna a  esa  clase de dividendos «a  efectos  de  establecer  la  que corresponde netamente al concepto de capital de  cada  una  de  las cuotas fijadas para la amortización de la deuda luego del 31  de  diciembre  de  1999, dado que debe partir la liquidación de dicha fecha con  el  saldo  determinado  luego del procedimiento de reliquidación y comprobar el  valor  de capital de cada una de las cuotas faltantes que se hallaban en mora al  tiempo  de  presentación de la demanda y aquellas que hacen parte del saldo que  se      aceleró      con      la     radicación     del     libelo».   

4.  En este orden de ideas a continuación  la  Sala  asume  el  estudio de las acusaciones planteadas frente a la sentencia  del Tribunal.   

4.1.  Causal sexta:  

a).  De  conformidad  con el canon 381 del  Código  de  Procedimiento  Civil el citado motivo de revisión se configura por  «haber   existido   colusión   u   otra   maniobra  fraudulenta  de  las  partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque  no   haya  sido  objeto  de  investigación  penal,  siempre  que  haya  causado  perjuicios al recurrente».   

En   relación   con   esta    fuente    de   impugnación,   la  jurisprudencia   de  esta  corporación  ha  precisado:   

(…)  las maniobras fraudulentas a que se  refiere  la norma deben corresponder a situaciones o hechos externos al proceso,  no  conocidos  por  el  juez  y  producidos  por  fuera  de aquél, ‘toda   vez   que   si  se  trata  de  circunstancias  alegadas,  discutidas  y  apreciadas  allí,  la revisión no es  procedente  por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como  permitir,  con  grave  daño  para  la  seguridad jurídica, la reiteración del  litigio       por       una       vía      lateral      inadmisible’.  Por  eso,  la jurisprudencia se ha  manifestado     expresando     de    manera    terminante    que    ‘…la   existencia   de   maniobras  fraudulentas  como causal de revisión (…) si con ellas se causó perjuicio al  recurrente,  no  autoriza  en  manera  alguna  a replantear el debate probatorio  propio  de  las instancias, sino que tiene por finalidad reprimir la conducta de  las  partes  cuando resulte atentatoria de los principios de lealtad, probidad y  buena  fe  que  han de presidir su actuación en el proceso. Para ello, la Corte  (…)  precisó  el  contenido  del  alcance  jurídico  de esta causal diciendo  que   las   maniobras   fraudulentas  comportan  una  actividad  engañosa  que  conduzca  al  fraude,  una  actuación torticera, una  maquinación    capaz    de    inducir   a   error1  al  juzgador  al producir el  fallo  en virtud de la deformación artificiosa y mal intencionada de los hechos  (…).  Es  en síntesis, un artificio ingeniado y llevado a la práctica con el  propósito  de obtener por ese medio una sentencia favorable pero contraria a la  justicia               (…)”             (CSJ  SC,  20  Feb.        2012,        Rad.       2007-00190).   

Y    en    decisión    CSJ  SC,  30  Mar.  2007, Rad. 2004-00613  expuso  que para la estructuración de las conductas aludidas en el sexto motivo  de revisión se requiere:   

(…) que exista una actividad voluntaria,  determinada  por  uno  o varios comportamientos, positivos o negativos, y no por  simples  hechos  involuntarios o accidentales; que sea de finalidad procesal por  su  incidencia  en el proceso en que se profirió la sentencia impugnada; que se  trate  de  una  actividad  ilícita,  por  no  ser producto del ejercicio de una  facultad  legal  o  el  cumplimiento  de un deber o autorización legal; que sea  engañosa,  porque  constituya  una maniobra o maquinación que falsee en todo o  en  parte la verdad procesal formal, para inducir a error en cuanto a la certeza  de  ella;  que  persiga  causar  perjuicio  a  la otra parte o a terceros,   porque  tiende  a  frustrar  la ley o los derechos que de ella se derivan; y que  sea   obra   de  una  o  ambas  partes’.   Resulta   necesario  ‘recordar  que,  en  desarrollo  de  la  presunción de licitud y de  buena  fe  del comportamiento de las personas, así mismo ello se presume cuando  de  ejercicio  de  acciones, defensas y actos se trata, por lo que las maniobras  dolosas  en  el  proceso  como  causal  de  revisión,  además de excepcional y  restringida  en  su sentido, debe encontrarse probada para su prosperidad (arts.  177  y  384  C. P. C.), so pena de que, en caso contrario, especialmente de duda  racionalmente  seria  que  merezca credibilidad sobre las maniobras alegadas, se  declare    infundado    el    recurso’ (…).   

b).  De  acuerdo  con  lo  expuesto, los requisitos que viabilizan la  procedencia          de          la  causal  en comento, según  lo   precisado   por  esta  Corporación,  son  los  siguientes:  a)  que  exista  colusión  de las partes o maniobras fraudulentas de  una   sola  de  ellas,  con  entidad  suficiente  para  determinar  la  emisión  de  un  veredicto  inicuo;  b)  que se le haya causado  un   perjuicio   a   un   tercero   o  al  recurrente,  y  c) que tales circunstancias no se hubieren podido  alegar    durante    el  trámite             procesal.   

c). Los elementos materiales de prueba que  integran   esta   actuación  y  en  particular,  los  relacionados  en  el  numeral  3° de las presentes consideraciones evidencian   que   la   censura   ahora  propuesta  no puede prosperar, porque no se colman los  presupuestos      antes      descritos,  si se tiene en cuenta que  los hechos sobre los que se edifica, no son advenedizos, sino que  aparecen  planteados,  discutidos y analizados en el trámite de las instancias,  por  lo  que  al  haber  sido  conocidos  por  los  extremos  del  litigio y los  sentenciadores,   no   pueden   ser   invocados   con  designio  de  prosperidad  en el recurso de revisión,  de   donde   entonces,  su  improcedencia emerge fulgurante.   

En efecto, desde  su   arribo   al   proceso   ejecutivo,   la   accionada  cuestionó  lo  atinente al cobro de la obligación  y   las   facultades   del  gobierno  expresadas  en  el  decreto  2703  de  1999  para  convertir  la  UPAC  en  UVR,  pues  estima que  como   dicha   labor   no  le  correspondía  a  éste,  sino   a   la   Junta   Directiva  del  Banco  de  la  República,  tal      articulado     «se  encuentra  envestido (sic) de una  clara           excepción          de          inconstitucionalidad».  Así  mismo  estuvo  reprochando     lo    relativo    al  monto        de        la        deuda,  la     tasa     de  intereses   aplicado  y   la   capitalización      de   éstos,  frente  a  lo  cual  se  pronunciaron,  tanto  la  parte  actora,  como los  juzgadores   de   primera   y  segunda  instancia.   

d).  Si  ello  es  así,  mal  puede    sostenerse    que    hubo    imposibilidad   de   esgrimir  en  el  decurso   del     señalado     juicio     las  circunstancias   sobre   las  cuales  se  construye  esta    impugnación  extraordinaria   y   en  esa  medida,  ni   la  relación   fáctica   y   probatoria  realizada      por     la   entidad  demandante  en   soporte   de   sus  pretensiones  compulsivas,      en     especial,  la labor  reliquidatoria     del     crédito,        como       ningún      otro     elemento             de             juicio            evidencian  un           proceder          ilegítimo,      malicioso,      o  engañoso  que permita afirmar la estructuración de  la causal sexta de revisión.   

e).  Adicionalmente se observa  que  la  revisionista, en  lugar   de   cuestionar   y  acreditar  el   obrar  fraudulento     y  malintencionado  de  la demandante dirigido a obtener  una    sentencia    arbitraria    y   contra  jus,  enfiló   su  crítica  a    las    autoridades    monetarias,     ajenas     al    proceso  ejecutivo,  lo  que por tanto  descarta el requisito que  viabiliza          el          «recurso     extraordinario     de  revisión»  consistente  en  que  la  colusión  o  maniobras   ilegítimas  provengan    de    las   partes   o   de   una   de   ellas     y     que     hayan   influenciado   la   emisión   de  un  fallo  inicuo.   

Véase         que   la  impugnante   se   duele   de   que  la  Junta   Directiva   del   Banco   de   la   República,   al   plantear  la  fórmula  para  establecer   el   valor   de   la   UVR,   aplicada   por  los  «bancos»,   no  tiene  en cuenta la tasa real menor del mercado y sin  embargo,  en  su boletín  n° 5 de 6 de febrero de  2012   publica   una  variación  inferior a la  cobrada,  «maniobra  [que]  se  da con el único fin de encubrir a los bancos  en  el  cobro  doble de la inflación y sobrepasar los límites de los intereses  de usura».   

Que    así    mismo,    la  Superintendencia Bancaria implantó  la    «metodología      de      cálculo      del     alivio»,  lo que  «indica   que  (…)  fija  la  tasa  de  interés  (…)  cuando  no  está  facultada  para ello, derogando el artículo 64 de la ley 45 de 1990 y encubre a  los  bancos  en la liquidación de la tasa real que se causa al cobrar UVR+13.0%  porque  solo  cuantifica  la tasa de interés del 13.0% olvidando lo establecido  en  la  ley 546 de 1999, ley 45 de 1990 y la sentencia C-955 de 2000».   

Por  su  parte, sostiene la impugnante, el  gobierno  nacional  con  el  proferimiento  del  decreto  234  de 2000 que en su  artículo  1°  indicó  la forma de establecer el valor del reajuste de la UVR,  incurre        en       una       «extravagancia  numérica  (…)  [que] fue advertida por el Consejo  de  Estado», quien declaró  su  nulidad,  pero  a  pesar  de  ello, «la  Junta  Directiva  del Banco de la República sigue aplicando la  metodología  errada,  haciendo  caso  omiso  no  solo  del fallo del Consejo de  Estado,  sino  del  fallo  de  la  Corte  Constitucional  referente  a  la parte  resolutiva  6  de  la  sentencia  C-955  de  la  ley  546 de 1999 y la ley 45 de  1990»,   agregando  que  «para  la Junta Directiva  del   Banco  de  la  República,  la  Superintendencia  Financiera,  los  bancos  hipotecarios   y   el   operador   judicial  la  corrección  monetaria  por  la  actualización  de  la UVR es cero (0), con esta maraña, engaño han estafado a  los  titulares  del  crédito  en  UVR,  porque no se cuantifica la real tasa de  interés  que  se  causa.-  Fraude que (…) puede ser producido por una o ambas  partes.  Delito  cometido  contra  la  administración  de  justicia,  de simple  conducta      y      de      peligro».   

f).  Lo  expuesto  evidencia que no fue el  comportamiento  o  las  manifestaciones  de  la accionante las que orientaron el  criterio  adoptado  en  el  fallo  del Tribunal, como lo insinúa la recurrente,  sino  que  tuvo  sustento  especialmente  en  la  valoración, tanto del título  ejecutivo,  como  de las disposiciones legales y los criterios jurisprudenciales  emitidos    por    razón    de    la    desaparición    de   la   «Unidad    de    Poder    Adquisitivo  Constante», la expedición  de   la   ley   546   de   1999   y   el   advenimiento   de   la   «Unidad   de   Valor  Real»,  aspectos  abordados  y  discutidos  ampliamente  en  el  decurso  procesal  e igualmente definidos por los jueces de  conocimiento.   

g).  En  tales  condiciones,  dado  que la  causal  bajo  análisis  no  autoriza  el  replanteamiento del debate probatorio  propio  de  las instancias, sino que tiene por finalidad reprimir la conducta de  las  partes  cuando resulte atentatoria de los principios de lealtad, probidad y  buena  fe  que han de presidir su actuación en el proceso, se descarta entonces  la  posibilidad  de la discusión por esta vía de los sucesos esgrimidos por la  censora,  porque como lo ha repetido la Sala, los requisitos que deben concurrir  para   la   procedencia   del  recurso  de  revisión,  apuntan  a  «evitar  que el debate pueda ser reabierto de cualquier manera, so  pretexto  de  volver  la  mirada  a  la  prueba  para  intentar un nuevo y mejor  escrutinio  de  ella, o para reclamar una más aguda o perspicaz interpretación  de  la  ley,  cosa  que  siempre  será  posible  como  hipótesis,  pero que es  insuficiente  por  sí, para desquiciar el valor de una solución hallada con la  genuina   participación  de  todos  los  sujetos  del  proceso,  decisión  que  repítese,   es   por  regla  general  inexpugnable»  (CSJ  SC,  29 Ago. 2008, Rad. 2004-00729).   

h).  Lo  anterior  permite  concluir,  que  además   de  no  haberse  invocado  circunstancias  adecuadas  para  apoyar  el  señalado  motivo, tampoco se probaron los supuestos de hecho en que se fundó y  particularmente  los  que  constituyen  el  fraude, engaño o maquinación de la  entidad  actora  para  obtener  el  fallo dirigido a perjudicar dolosamente a la  ejecutada  o  a alguna otra persona, omisión demostrativa que por tanto, impide  su acogimiento.   

4.2.  Causal octava:  

En  relación con el citado precepto, esta  Corporación ha señalado:   

(…) los motivos de nulidad procesal de la  sentencia   son  estrictamente  aquellos  que  -además  de  estar  expresamente  previstos  en el Código de Procedimiento Civil, dado que campea en esta materia  el   principio  de  la  taxatividad  de  las  nulidades-  se  hayan  configurado  precisamente  en  la  sentencia  acusada  y  no  antes,  es  decir, ‘no  se trata, pues, de alguna nulidad  del  proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la  que  por  tanto  puede  y  debe  alegarse  antes  de esa oportunidad, so pena de  considerarla  saneada;  ni  tampoco  de  indebida  representación  ni  falta de  notificación  o emplazamiento, que constituye causal específica y autónoma de  revisión,  como  lo  indica  el  numeral  7º  del  texto  citado,  sino de las  irregularidades  en  que,  al  tiempo de proferir la sentencia no susceptible de  recurso  de  apelación  o  casación,  pueda  incurrir  el  fallador y que sean  capaces  de  constituir  nulidad,  como  lo  sería,  por  ejemplo,  el proferir  sentencia  en  proceso  terminado anormalmente por desistimiento, transacción o  perención;  o  condenar  en  ella  a  quien no ha figurado como parte; o cuando  dicha  providencia  se  dicta  suspendido  el proceso. Lo cual es apenas lógico  porque  si  la  tal  nulidad  solamente  aparece  para  las partes cuando éstas  conocen  la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para  reclamar  su  reconocimiento,  lo  procedente  es que se les abra el campo de la  revisión’   (CLVIII,  134).   

En  concordancia con lo anterior, en fecha  reciente  la   Sala  explicitó  los  motivos  que, en línea de principio,  pueden  dar  lugar  a  la  nulidad  originada  en  la sentencia, mencionando los  siguientes:  ‘a.-) cuando  se  dicta  en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención,  hoy      parcialmente     sustituida     por     el     llamado     ‘desistimiento   tácito’,  regulado  por la Ley 1194 de 2008;  b.-)  se  adelanta  estando el litigio suspendido; c.-) se condena a una persona  que  no  tiene  la  calidad  de  parte; d.-) si por la vía de la aclaración se  reforma  la  misma;  e.)  se  dicta  por  un  número  de  magistrados  menor al  establecido  por  el ordenamiento jurídico; f.) se resuelve sin haber abierto a  pruebas  el  pleito;  g.-) se desata sin correr traslado para que los litigantes  aleguen  en  los  eventos  que así lo dispongan las normas procesales y h.-) la  que  tiene  ‘deficiencias  graves  de  motivación’  (…)”    (CSJ    SC,    8    Abr.   2011,   Rad.  2009-00125).   

b). De lo expuesto se desprende que para la  prosperidad,  en sede de revisión, de cualquier reproche que tenga como soporte  la  «nulidad originada en  la  sentencia», le incumbe  al   impugnante  demostrar  la  configuración  de  alguna  de  las  delimitadas  situaciones  antes  referidas,  sin que le sea dable discutir el tema litigioso,  pues  dada  la  taxatividad que se predica en el sistema legal colombiano de las  «nulidades»,  solo los hechos establecidos por el  legislador  como  motivos constitutivos de una irregularidad de tal entidad, son  los  que  pueden  aducirse  para  invalidar  y  aniquilar  un fallo definitivo y  protegido  por  la  seguridad jurídica que le irradia la cosa juzgada material,  puesto  que  se  trata de reglas estrictas que inhiben a las partes para invocar  otras circunstancias o la aplicación de la analogía.   

c).  Al  analizar  los fundamentos del 8°  motivo  de revisión propuesto se advierte que el mismo no se configura, no solo  porque  se hallan ausentes los presupuestos antes aludidos, sino en razón a que  no    se    relaciona    con    un    «vicio           de          carácter          procesal»  que ciertamente tenga la virtualidad  de   estructurar  dicha  causal,  la  que  además  de  no  provenir  del  fallo  cuestionado,  fue  tema  planteado  y  debatido  durante el trámite del litigio  coactivo.   

Obsérvese  que la recurrente, en sustento  de  la  invalidación  que  impetra,  alude  a  que  el  capital  cobrado por la  actora  «es  inflado  por  aplicar  un  sistema de amortización que capitaliza intereses (…)»  aspecto  este  que fue esgrimido por  ella,  no  solo al dar respuesta a la demanda y proponer diversas defensas, sino  en  sus  alegatos  de  conclusión  y  sustentación  de la apelación formulada  contra  la  sentencia  de primer grado, en la cual se estudiaron cada una de las  inconformidades que expuso, determinando su improsperidad.   

Así   mismo   considera   que   existe  «nulidad  originada en la  sentencia»,  porque  se  dispuso   seguir   la   ejecución   por   525.274.6604  UVR  como  «saldo      de      capital      al  31/12/99»,  sin que dicho  monto       se      encuentre      «debidamente  sustentado  en  el  trámite del proceso»,  debido  a  que  no  aparece  «en  el  formato  254  de  la  circular 048 del 2000 en donde el banco tramitó el alivio  (…)», ni corresponde al  saldo  que  los  peritos  indicaron  en  sus  dictámenes,  como  tampoco  es el  resultado de alguna liquidación realizada por el Despacho.   

Al  respecto  cabe señalar que la aludida  cifra,  no fue amañada, sino producto de la reliquidación inserta a folios 121  a  124,  allegada  por  la  entidad  crediticia demandante en cumplimiento de la  orden  impartida  por  el juzgado de primera instancia en auto de 29 de junio de  2005  (fls.  105-106,  112) y por virtud de la solicitud efectuada por la propia  ejecutada  (fls. 70-71), en el sentido de que la actora certificara, entre otros  asuntos,   «el  verdadero  saldo   del   crédito»,  documentos  que una vez incorporados, se ordenó ponerlos en conocimiento de las  partes  con  proveído  de  30 de agosto de 2005 (fl. 125), sin que la ejecutada  hubiera presentado cuestionamiento alguno.   

Es más, a partir de dicho reporte, el juez  de  conocimiento,  en  su  fallo  modificó  la orden de apremio, señalando que  «las   UVR   adeudadas  ascienden    a    525.274.6604    UVR»,  frente  a  lo  cual,  la  demandada  al  sustentar el recurso de  apelación  propuesto  frente a dicha determinación, esgrimió que «[s]i bien el ad quo (sic) ordena en la  sentencia  disminuir  el saldo de capital a UVR 525.274.6604 valor reportado por  Davivienda  al  31/12/99  ante la Superintendencia Bancaria después de aplicado  el  alivio.  Este  saldo no se ha depurado el cobro ilegal de cobrar una tasa de  interés   mayor  a  la  convenida  (…)»  (fl.  11  c.2), elemento de juicio  que igualmente condujo  al     juzgador     de     segundo     grado     a     precisar     «que   procede   la  reducción  a  la  cantidad  de  525.274.6604  UVR  como  saldo  de  la  obligación  para el 31 de  diciembre   de   1999».   

Si  ello  es  así, mal puede admitirse el  vicio  procesal  enrostrado al Tribunal, pero si se aceptara hipotéticamente su  existencia,   el   mismo   no   surgió   en   la   sentencia  del  ad  quem,  sino  con antelación, lo que  por tanto descarta la estructuración de la causal invocada.   

Expone  igualmente, en sustento del motivo  de   revisión  bajo  estudio,  que  al  indicar  que  «las  cantidades  de  Upac  51.6106  es la base para  determinar  el  capital  de la cuota mensual de las cuotas prescritas, cuando la  Upac  ya  no  existe», se  termina  por  aplicar  un sistema de amortización que no cumple con lo previsto  por  la  ley,  ni  con  lo  dispuesto en la sentencia C-955 de 2000, dado que al  liquidarse  mediante la fórmula de cálculo establecida en la Resolución 13 de  2000  de la Junta Directiva del Banco de la República, que se encuentra acusada  de  nulidad,  se distorsiona la verdadera inflación causada, se cobra un exceso  de  27.36%  entre  enero  de  2000  y mayo de 2012, frente al IPC consolidado en  dicho periodo.   

Para  efectos  de  la  liquidación  del  crédito  se  deberá  tener  en  cuenta  que las cuotas no pueden ser del valor  cobrado  en  la  demanda  porque  no  más  las  en  mora exceden el valor de la  reliquidación  que  da  un  total 525.274.6604 UVR, de ahí que para aquella se  deberá  aportar  la  reestructuración  del  crédito especificando el valor de  cada  cuota  hasta el plazo total, las que inicialmente correspondían a 51.6106  Upac  cada  una, durante 180 cuotas, según el otro sí del título valor (…),  para  establecer  un  valor  real de las cuotas en mora que quedan vigentes y el  saldo insoluto de capital.   

Por  su  parte, la Corporación de segundo  grado adujo:   

Ante  el  evidente  exceso  en  las  sumas  señaladas  en  la  demanda, era imperativa la reducción resuelta por el juez y  por  consiguiente,  la  modificación  hecha  sobre  la  orden  de  pago, con la  precisión  de  que  la cantidad de 51.6106 UPAC no refiere en realidad al valor  de  cada  cuota pactada, sino que dicha cantidad tiene incluido un componente de  intereses  corrientes,  de  acuerdo con el sistema de amortización convenido en  el  otro  sí  suscrito  el  19  de marzo de 1998 (fl. 3 c.1), circunstancia que  deberá  tener  en  cuenta  la  entidad  demandante  para  deducir o sustraer la  cantidad  que  corresponde a intereses corrientes a efectos de establecer la que  responde  netamente  al  concepto  de  capital de cada una de las cuotas fijadas  para   la  amortización  de  la  deuda  luego  del  31  de  diciembre  de  1999  (…)”.   

d). Así las cosas, dado que los supuestos  sobre  los  que se edifica el presente motivo de revisión no constituyen vicios  procesales  y  tampoco  nacieron  con  el  proferimiento  de  la  sentencia  del  Tribunal,  sino  con antelación, por lo que bien pudieron esgrimirse durante el  trámite  del  respectivo  pleito,  no  es dable su acogida bajo el amparo de la  causal   invocada,  pues  si  se  admitieran,  ello  conduciría  a  reabrir  la  discusión  ya  cerrada  y  definida  con  el  pronunciamiento  del ad  quem  en  cuanto a las pretensiones,  los  hechos  de  la  demanda,  la contestación, las excepciones formuladas y la  integridad  de  las  pruebas,  lo  que  está  proscrito dentro de esta clase de  impugnación  extraordinaria  que  no  constituye  una tercera instancia, ni una  oportunidad  adicional  para  mejorar  o  enmendar  los  errores cometidos en el  proceso  de  que se trata y menos  para reevaluar los medios de persuasión  que  en  su  momento  se  presentaron   ante  los jueces, como tampoco para  interpretar  de nuevo las reglas legales que sirvieron de soporte a la decisión  o sobre aquellas que se dejaron de hacer valer.   

En lo concerniente a esta clase de recurso,  la  Corte  «(…)  ha descartado tajantemente que se  puedan  ‘alegar errores de  juicio   atañaderos   con   la   aplicación   del   derecho   sustancial,   la  interpretación  de  las normas y la apreciación de los hechos y de las pruebas  que       puedan       ser       imputadas      al      sentenciador’,  pues  su  ámbito  de  aplicación  reposa  en  la  denuncia  de  vicios  de  estricto  orden procesal»,  y  en lo atinente a que la nulidad debe aparecer en la sentencia  misma   y   nunca   antes,   ha  expuesto  que  ello,  «(…)  es  apenas  lógico  porque  si  tal nulidad  solamente  aparece  para  las  partes  cuando  éstas  conocen  la sentencia, no  existiendo  para  ellas  otra  oportunidad  para  reclamar  su  conocimiento, lo  procedente   es   que   se   les  abra  el  campo  de  la  revisión’  (…), tal como sucede cuando en la  sentencia  última  del  proceso  ejecutivo  se  decide  sobre  la  carencia  de  exigibilidad    del    título   (…)»   (CSJ   SC,   25   ago.   2008,  Rad.  2004-00729).   

e).  Finalmente cabe señalar que como los  sucesos    esgrimidos    no    constituyen    ninguno    de   los   «vicios      procesales»  establecidos en el artículo 140 del  C.  de  P.C.,  y  menos  el  que  según  la  revisionista,  afecta el fallo del  Tribunal,  ni  tampoco deviene de los que constitucionalmente prevé el canon 29  como        fuente       de       «nulidad», con  relación  a  las pruebas practicadas ilegalmente, la improsperidad de la causal  propuesta,  debe  ser la consecuencia, pues se reitera que en esta materia, rige  el  principio  de  la  especificidad,  «según  el  cual  no  hay  defecto  capaz  de  estructurar  nulidad  adjetiva  sin  ley que expresamente la establezca. Por cuanto se trata de reglas  estrictas,     no     susceptibles    del    criterio    de    analogía    para  aplicarlas…»  (CSJ  SC,  15 Jul. 2008, Rad. 2007-00037),  las  cuales han sido previstas como forma de proteger el derecho  de  defensa del litigante afectado quien, por exigencia del supuesto normativo a  que  se  contrae  el  numeral  8°  del precepto 380 de aquel Estatuto Procesal,  sólo   pudo   tener  conocimiento  de  la  irregularidad,  cuando  conoció  el  respectivo fallo.   

        5.  En  este  orden  de  ideas,  se  concluye  que  al  no  haberse  demostrado  motivo  alguno que posibilite remover los efectos de la cosa juzgada  de  la  decisión  cuestionada,  la censura planteada no puede prosperar, lo que  conlleva  a  la  imposición  de  costas  a la censora, según lo previsto en el  último  inciso  del  artículo 384 del C. de P.C. y a que se fijen «agencias    en   derecho», de conformidad con el canon 19 de la  Ley  1395 de 2010, para lo cual se tendrá en cuenta que el opositor replicó la  demanda de revisión.   

III.  DECISIÓN  

         

        En  armonía  con  lo  expuesto,  la  Sala de Casación Civil de la  Corte  Suprema  de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y  por autoridad de la ley,   

RESUELVE:  

Primero:  Declarar      infundado      el     «recurso        extraordinario        de       revisión»  formulado  por  Lilia  Judith Cuevas  Dueñas,  frente  a  la  sentencia proferida el 24 de marzo de 2011, por la Sala  Civil  de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,  dentro  del  juicio  ejecutivo  hipotecario  que  contra ella promovió el Banco  Davivienda S.A.   

Segundo:  Condenar  a  la  impugnante,  a  favor del opositor, al pago de las «costas    y   perjuicios».  En  la  liquidación  de  aquellas  inclúyase    la    suma    de    $3’000.000,oo  por concepto de «agencias en  derecho»,  y  determínense éstos últimos mediante  incidente.   

        Tercero:  Hacer  efectiva  la  caución  constituida  por la impugnante, según la póliza que  milita  en este protocolo otorgada por Liberty Seguros  S.A.,   (folio   40  c.  Corte),  hasta  el  límite  correspondiente,  para  la  cancelación  de  los  valores  que  por  los  referidos  rubros  se  llegaren a  cuantificar,  y  para  ello, la secretaría librará los oficios y expedirá las  copias necesarias, éstas a expensas del interesado.   

Cuarto:  Devolver  al  despacho  judicial  de  origen,  con excepción del cuaderno de la  Corte,  el  expediente  que  contiene  el  proceso  dentro del cual se dictó la  sentencia  materia  de  revisión,  al  que  se  agregará  reproducción  de la  presente providencia.   

Quinto:  Archivar  la actuación surtida con ocasión de este trámite, una vez cumplidas  las órdenes aquí impartidas.   

Cópiese y notifíquese  

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ  

MARGARITA CABELLO BLANCO  

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA  

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ  

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ  

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    

1   Subrayado original.     

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