SC9566-2014 [2001-00877-01]

2014

Asistente Jurídico Inteligente

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                         CORTE SUPREMA DE JUSTICIA   

SALA DE CASACIÓN CIVIL  

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO  

Magistrado ponente  

SC9566-2014  

Radicación    n.°  11001-31-03-008-2001-00877-01   

(Aprobado  en  sesión  del  3  de  junio de  2014)   

Bogotá,  D. C., veintidós (22) de julio de  dos mil catorce (2014).-   

Decide  la  Corte  el  recurso  de casación  interpuesto  por  la  accionante,  UNIÓN  DE USUARIOS  MÉDICOS     Y     CAJAS,     ENTIDAD     PROMOTORA     DE     SALUD,    UNIMEC    E.P.S.   S.A.,  en Liquidación  del   Programa   de   Régimen   Subsidiado,   frente   a   la   sentencia   proferida   el   25   de   junio  de 2009  por  el  Tribunal   Superior   del  Distrito  Judicial  de   Bogotá,   Sala  Civil, en el proceso ordinario que la impugnante promovió  en   contra  de  la  ASEGURADORA  DE  VIDA  COLSEGUROS  S.A.,     al  cual  fue  vinculada  la  sociedad  LA  PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS.   

ANTECEDENTES  

1.          En  la  demanda,  conforme la subsanación que de  ella   se   hizo   (fls.   77  y  78,  cd.  1,  primera  parte),  se  solicitó,   

en  síntesis,  que  se  condenara   a   la   demandada   a   pagar   a   la  actora  “la  totalidad  de  las indemnizaciones que por  siniestros  originados  en  la  póliza de seguros de enfermedades de alto costo  #8302120034  le  han  sido  reclamadas por valor de un mil ciento setenta y seis  millones   quinientos   diez   y   ocho   (sic)    mil  doscientos   cuarenta   y   dos   pesos   ($1.176.518.242)”, junto con “un   interés   moratorio  igual  al  certificado  como  bancario  corriente     por    la    Superintendencia    Bancaria    aumentado    en    la  mitad”  y  las  costas del  proceso.   

2.             En   apoyo   de  tales  súplicas,  se  esgrimieron los hechos que a continuación se compendian.   

2.1.          La  actora  celebró  con la aseguradora  demandada  un Contrato de Seguro de Enfermedades de Alto Costo, Plan Obligatorio  de   Salud,  Régimen  Subsidiado,  contenido  en  la  póliza  No.  8302120034,  “por los gastos médicos en que incurriera (…) por  el  tratamiento  de  las  enfermedades de alto costo determinadas por el decreto  1938 de 1994”.   

2.2.          En  desarrollo de ese negocio jurídico,  la    accionante    formuló    ante    la   citada   aseguradora   “las  reclamaciones  de  siniestros  relacionad[a]s  en  documento  anexo  a  la  presente demanda, (cuentas por pagar)”,  con  plena  satisfacción de las exigencias consagradas en el artículo 1077 del  Código   de   Comercio,   sin   que   hubiese   recibido  la  contraprestación  correspondiente,  por  cuanto  la  aquí  demandada  dilató  su  tramitación y  requirió  “pruebas  más allá de lo exigido por el  Código  Civil  Colombiano[,] el Código de Comercio”  y la respectiva póliza.   

2.3.          La  sociedad  accionada  jamás  puso en  práctica  los  instrumentos  de verificación y supervisión consagrados en las  cláusulas  décima  novena  y  vigésima  cuarta  del  contrato  de seguro y ha  indicado,   además,   que   “en  caso  de  que  le  corresponda  pagar  un  siniestro,  solo  lo  hará  por el 60%, ya que en dicha  póliza  existe  un coaseguro cedido a LA PREVISORA S.A., Compañía de Seguros,  por el 40%”.   

2.4.          UNIMEC E.P.S. S.A. fue intervenida por la  Superintendencia  Nacional  de  Salud  mediante  Resolución  No.  1118 de 2001,  entidad  que,  posteriormente,  designó a la sociedad Banca y Gestión Limitada  como   su   liquidadora,   decisión  que,  entre  otros  efectos,  provocó  la  “suspensión  de  los  pagos  de  las  obligaciones  causadas  hasta el momento de la toma de posesión” y  la  “interrupción  de  la  prescripción  y  la  no  operancia  de la caducidad” respecto de los créditos  a  su  cargo,  surgidos  o  que  se  hicieron exigibles antes de la adopción de  dichas medidas.   

2.5.          De lo expuesto en precedencia se colige,  en  primer  lugar,  que  no  obstante  que el seguro contratado tiene por fin el  “reembolso  de los gastos cubiertos e incurridos por  UNIMEC,  esta  condición,  dada  su  actual  situación  y naturaleza legal, es  jurídicamente  imposible  cumplir[la]”,  pero no le  impide  recaudar “los dineros que se le adeudan, para  luego  SÍ entrar a reconocer  y  pagar  las  acreencias  en el orden establecido por la ley para esta clase de  procesos  liquidatorios”; y, en segundo término, que  “[s]i  no  opera  la  prescripción  a  favor de los  acreedores  de la intervenida, por ende tampoco puede operar la prescripción en  [su]  contra (…), por cuanto ello vulneraría las normas antes citadas e iría  en   detrimento   de   los   acreedores  que  quiere  proteger  mediante  la  no  prescripción,  al  pretermitir  el  principio de igualdad de las partes ante la  ley”.   

2.6.          “(…),  en  gracia  de discusión, si  (…)  llegase  a  operar  la  prescripción,  ésta sería la extraordinaria de  cinco   (5)  años,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  resolución  de  intervención mencionada”.   

2.7.          El  dinero  que  pretende  recuperar  la  demandante  “pertenece al Sistema de Seguridad Social  en   Salud,  que  es  un  servicio  público”,  cuya  prestación  debe sujetarse en un todo a la Ley 100 de 1993 y, por consiguiente,  dicho  sistema,  a  través  de UNIMEC, es el acreedor de la aquí accionada, en  suma que supera los tres mil millones de pesos.   

3.            El libelo introductorio correspondió por  reparto  al  Juzgado  Octavo  Civil del Circuito de esta capital, oficina que lo  admitió  con  auto  del  24  de octubre de 2001 (fl. 79, cd. 1, primera parte),  cuyo  enteramiento a la accionada se verificó en forma personal, como consta en  la diligencia de folio 88 del cuaderno principal.   

5.              De   manera   simultánea   con   la  contestación,  la  demandada formuló excepciones previas, de las que prosperó  la  de  “FALTA  DE INTEGRACIÓN DEL LITIS CONSORCIO  NECESARIO  POR  LA  PARTE PASIVA”, razón por la cual  se   ordenó  “la  vinculación  al  proceso  de  LA  PREVISORA    S.A.,    COMPAÑÍA    DE    SEGUROS”,  determinaciones  que adoptó el juzgado del conocimiento mediante auto del 28 de  octubre  de  2002  (fls.  7 a 11, cd. 11). La mencionada sociedad fue notificada  personalmente  del  señalado proveído, como consta en la diligencia que obra a  folio 140 del cuaderno No. 1.   

6.            La  persona jurídica convocada replicó  la  demanda  y,  en tal virtud, pidió que sus pretensiones fueran desestimadas;  contestó  los  hechos  que  les  sirvieron  de  sustento;  y  planteó,  con el  carácter   de   meritorias,   las   excepciones   que  denominó:  “PRESCRIPCIÓN    DE   LAS   ACCIONES  DERIVADAS   DEL   CONTRATO   DE  SEGURO”,  “FALTA  DE  LEGITIMACIÓN     EN     LA     CAUSA”,               “COBRO  DE  LO  NO  DEBIDO”,  “CARENCIA DE COBERTURA POR  RIESGO         NO        AMPARADO”,               “INCUMPLIMIENTO   DE  LAS  CONDICIONES  CONTRACTUALES  ESTABLECIDAS  EN  LA  PÓLIZA  No.  8302120034  EN  ESPECIAL  LAS  CLÁUSULAS  DÉCIMA,  DÉCIMA  PRIMERA,  DÉCIMA  SEXTA  Y VIGÉSIMA”,  “INEXISTENCIA   DE   LA  OBLIGACIÓN   DE   INDEMNIZAR  A  CARGO  DE  LA  PREVISORA  S.A.  COMPAÑÍA  DE  SEGUROS”,              “INOBSERVANCIA  DE  UNIMEC  E.P.S.  S.A.  DE  LA CLÁUSULA VIGÉSIMA  TERCERA,    PÓLIZA    No.    8302120034:    DIFERENCIA   DE   EVALUACIONES   DE  RECLAMACIONES”  y     “LÍMITE     DE    VALOR    ASEGURADO”  (fls. 143 a 152, cd. 1, primera parte).   

7.            Agotado el trámite correspondiente a la  primera  instancia,  el juzgado del conocimiento dictó sentencia el 4 de agosto  de   2008,   en  la  que  declaró  probadas  las  excepciones  de  “indebida   vinculación   a  la  Previsora  S.A.,  Compañía  de  Seguros”,  “prescripción  de    algunas    reclamaciones”   e   “incumplimiento  de  las  obligaciones  del  asegurado  en caso de  siniestro”.  Como  consecuencia de ello, denegó las  pretensiones  de  la  demanda  y  condenó a la actora al pago de las costas del  proceso (fls. 462 a 477, cd. 1, segunda parte).   

8.            Inconforme la demandante, apeló el fallo  del   a  quo.  El  Tribunal  Superior  de  este Distrito Judicial, Sala Civil, mediante el suyo, que data del  25  de  junio  de  2009, confirmó la providencia recurrida, salvo en lo tocante  con  la condena en costas, que modificó para disponer que quedaba a cargo de la  demandante  en  frente de la demandada y de ésta respecto de La Previsora S.A.,  Compañía de Seguros (fls. 51 a 77, cd. 14).   

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL  

1.          El    ad  quem  empezó  por  afirmar  la  procedencia  de  un fallo de fondo, por la concurrencia de los  presupuestos  procesales  y  la  inexistencia  de  nulidades,  tras  lo que, con  sujeción   a   la   apelación,   advirtió   que   su   alcance  era  parcial,  “pues solamente se dirige a  que  [se]  revoque[n]  las  determinaciones  adoptadas en los numerales segundo,  tercero  y cuarto de su parte resolutiva, por lo que la competencia del Tribunal  debe  circunscribirse  al  estudio  de  las  situaciones  allí  planteadas,  de  conformidad   con  lo  previsto  en  el  artículo  357  del  Estatuto  Procesal  Civil”.   

2.            Luego  de  memorar  lo  solicitado en el  escrito  con  el  que se dio inicio al proceso y de admitir la comprobación del  contrato  de  seguro cuyos efectos aquí se debaten, habida cuenta que constató  la  presencia  en el plenario de la correspondiente póliza con satisfacción de  las  exigencias  legales,  el  sentenciador de segunda instancia se refirió, de  manera  general,  a los contratos y, en particular, al de seguros, y destacó la  importancia que en su formación y desarrollo tiene la buena fe.   

3.            Analizó a continuación las excepciones  meritorias   planteadas  por  la  demandada,  lo  que  hizo  en  los  siguientes  términos.   

3.1.           En  cuanto  hace  a  la  prescripción,  aludió  a  las  dos  clases  que  existen  -adquisitiva  y extintiva-; sobre la  última,  indicó  los requisitos para que opere su reconocimiento -“[t]ranscurso  del  tiempo e inacción del acreedor”-  y  comentó  el  régimen especial de la misma, en el contrato de  seguro;  finalmente  se  refirió  a  su  interrupción,  en  torno  de  la  que  especificó cuando tiene ocurrencia.   

En  tal  orden  de ideas, coligió que en el  caso      llevado      a     su     conocimiento,     revisadas     “detenidamente  cada  una de las reclamaciones a que se refiere la  parte  demandada  y  sobre  las  cuales apoya la excepción de prescripción, se  podrá  observar  sin  lugar a dudas que si se tiene en cuenta la fecha a partir  de  la  cual  entró  en  vigencia  el contrato de seguros, y aquélla en que se  presentó  el  siniestro  en  punto  de  las  referidas reclamaciones, habrá de  aceptarse,  como bien lo concluyera la juez de instancia, que respecto de éstas  operó  el  fenómeno  prescriptivo,  toda  vez  que  si el funesto (sic)  más antiguo data de septiembre 1°  de  1998,  fecha  a partir de la cual se hizo exigible la obligación de reclamo  para  el  asegurado,  no  queda  la  menor  duda  que  cuando  se  acudió  a la  jurisdicción  pretendiendo el pago de la indemnización ya habían transcurrido  con  suficiencia  los  dos  años a que se refieren la ley comercial para que la  prescripción     ordinaria     respecto     de     esas     reclamaciones    se  consumara”.   

Añadió  que “no  se  requiere hacer un análisis si en punto de las mismas hubo una interrupción  civil  del  fenómeno  prescriptivo,  ya  que reitérase, cuando se acudió a la  jurisdicción  éste  ya  se  había  configurado”; y  que,     respecto    de    la    interrupción    natural,     “tampoco   hay   probanza   alguna   que   permita  llegar  a  esa  conclusión,  ya  que  la  actora  en  este  sentido  no  cumplió  con la carga  probatoria  que  le  imponía  la  ley  (artículo  177 Código de Procedimiento  Civil),  y  de  las  documentales  allegadas  al  proceso  tampoco  se evidencia  conclusión  diferente  a  la  anotada  en  precedencia.  Nótese  como la (…)  Aseguradora   demandada   desde   el  mismo  momento  en  que  se  hicieron  las  reclamaciones,   tal   como   consta  en  el  anexo  7  y  que  son  materia  de  prescripción,  rechazó rotundamente esas obligaciones, advirtiendo [que] (…)  está[n]  cobijadas  por  el fenómeno prescriptivo”.   

Para  terminar,  afirmó  que  si  para  la  demandante  era conocida “la fecha de cada una de las  facturas   sobre  las  cuales  formulaba  la  respectiva  reclamación  ante  la  compañía  Aseguradora,  es claro que no le era desconocido que a partir de esa  data  contaba,  en  su  condición de beneficiaria o tomadora del seguro, con un  término  de  dos  años  para demandar el pago de la respectiva indemnización,  sin  que  para  ello  sirva  de  excusa  el  hecho  de haber entrado en etapa de  reestructuración   y   liquidación,   máxime   cuando  los  siniestros  aquí  cuestionados  sobrevinieron  antes  de inscribir los procesos antes referidos en  el respectivo registro mercantil”.   

3.2.           Pasó  a  verificar  si  la  demandante  cumplió   las   obligaciones   derivadas   del   contrato   de  seguro  que  le  correspondían,   concretamente,  la  de  haber  demostrado  ante  la  accionada  “la     ocurrencia    del    siniestro    y    su  cuantía”,  deberes  cuya  observancia, precisó, se  erigen   en   “la  base  fundamental  para  que  la  aseguradora  entre  a  satisfacer  su  obligación  principal,  cual  es,  la de  indemnizar  los  perjuicios  ocasionados”,  todo  de  conformidad   con   las   previsiones   del   artículo   1077  del  Código  de  Comercio.   

Aludió  a  las cláusulas décima y décima  primera    de   la   respectiva   póliza   y   especificó   que   “[r]evisada  la  prueba documental allegada al proceso, de entrada  se  advierte  que  la  demandante no cumplió a cabalidad con las cláusulas del  contrato  de  seguro,  pues  es  patente  que  no  acompañó  a cada una de las  reclamaciones  del  siniestro, la totalidad de los documentos relacionados en la  cláusula  antes  señalada,  clausulado que no era desconocido para la tomadora  del  seguro  y que por ende debía acatar a cabalidad, con apego al principio de  que  el  contrato es ley para las partes. Es palmar, que no pueden ser de recibo  los  argumentos  que  esgrime  la demandante cuando afirma que la Aseguradora le  exigía  la  presencia  de  documentos no requeridos para hacer efectivo el pago  del  siniestro,  máxime  si  desde el mismo momento de celebración del negocio  asumió  el  conocimiento  de  cada  una  de  las  cláusulas bajo las cuales se  regiría el mismo”.   

Sobre  el punto coligió, en definitiva, que  “correspondía   entonces  a  UNIMEC  E.P.S.  S.A.,  acreditar  el  hecho de sus afirmaciones, esto es, demostrar fehacientemente que  al  momento  de  hacer  la  reclamación respectiva lo hizo aparejada de todos y  cada  uno  de  los  documentos  relacionados  en la cláusula del contrato antes  resaltada.  En  otros  términos,  la reclamación no se limitaba a acreditar la  ocurrencia  del  siniestro  y su cuantía, sino que aunado a ello debía atender  lo  exigido  por  la compañía aseguradora en las cláusulas consignadas en las  condiciones  generales  del  contrato,  las  cuales  de  por  sí,  no  le  eran  desconocidas”.   

4.            Con base en las anteriores apreciaciones,  el  ad quem estimó, por una  parte,   que   las   excepciones   de  prescripción  e  incumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte del asegurado estaban llamadas a prosperar y, por otra,  que  no  eran  de  recibo  las  justificaciones que expuso la actora, al carecer  “de   total   respaldo   probatorio”.   

5.            Al final advirtió, en relación con las  costas,  que  por  la  prosperidad  de los mencionados mecanismos defensivos, la  accionante  debía asumir las que se causaron para la demandada y ésta aquellas  en  que  incurrió  La  Previsora  S.A.,  Compañía  de  Seguros, puesto que su  vinculación se derivó de las excepciones previas que propuso.   

Contiene  tres cargos, de los cuales los dos  primeros,  como adelante se establecerá, controvierten el argumento toral de la  sentencia  impugnada,  relativo  a  la insatisfacción de los presupuestos de la  acción,  razón  por  la  cual  la Corte, por una parte, los conjuntará y, por  otra,  circunscribirá  su  estudio  a  ellos, pues están llamados a prosperar.   

CARGO PRIMERO  

1.            Con  respaldo  en  el  motivo inicial de  casación,  el  impugnante  denunció  el  quebranto indirecto de los artículos  1495  y  1602  del  Código Civil, así como 864, 1036, 1046, 1047, 1072, 1077 y  1080   del   Código   de   Comercio,   habida   cuenta   de   la   “DISCORDANCIA  SOBRE  SI  EL  ASEGURADO  DEMOSTRÓ  LA  OCURRENCIA  DEL  SINIESTRO  Y  LA  CUANTÍA  DE  LA PÉRDIDA, CON  OCASIÓN     DE     LA     PRETERICIÓN    ABSOLUTA    DE    PRUEBAS”.   

2.               Puntualizó    que    “el   Tribunal   incurrió   en   error  flagrante  y  manifiesto  en el juicio valorativo de la  prueba,  pues  simple  y  llanamente  dejó  de  apreciar, analizar o valorar un  conjunto”   de   ellas   que   eran   “determinantes  para  la resolución del caso, (…) dentro de las  que  se  destacan:  (i)  la  contabilidad       mercantil       de       las       partes,       (ii)  el  peritazgo  y  su  aclaración,  (iii)  el  informe sobre la  inspección  judicial,  (iv)  la  confesión  de  parte  presente  en  la  contestación de la demanda y en el  interrogatorio    de    parte,   y   (v)  hasta  los  documentos aportados por las dos partes”.   

3.             En   sustento  de  la  acusación,  el  recurrente consignó las apreciaciones que pasan a compendiarse:   

3.1.          Sobre  el  dictamen  pericial expuso, en  síntesis,  que  se  solicitó,  decretó y practicó en legal forma, sin que la  parte  demandada  lo  hubiese  objetado;  que  tuvo  por fin que se estableciera  “en  definitiva  el  valor  total  a  cargo  de  la  demandada,  teniendo en cuenta las condiciones generales pactadas en el contrato  de  seguro”;  las  conclusiones  a  que  arribó  el  experto;  y que militando esa prueba, fue un “[e]rror  imperdonable”  del  Tribunal que hubiese considerado  que  la  demandante  no  atendió  la  carga  prevista  en el artículo 1077 del  Código  de  Comercio,  desatino cuya corrección se impone a la Corte, para que  la  accionada  “cumpla  de  una  vez  por  todas sus  compromisos,  restituyendo  al  Sistema  General  de  Salud las sumas que adeuda  desde  hace  más  de  diez  (10)  años,  junto  con  los  intereses liquidados  a   la   fecha   en  que  efectivamente  realice  el  pago,    (…)”.   

3.2.          Respecto  de la declaración rendida por  el   señor   Miguel  Alfredo  Agudelo  Romero,  que  transcribió  in   extenso,  manifestó  que  se  trata  de    un    “testigo  técnico,  dada  su  amplia  experiencia  en el área de  seguros  de  más  de 25 años en los cuales ha sido asegurador, intermediario y  cliente  de las aseguradoras”; que si el a  quo  hubiese  procedido  con  la  más  “mínima    lógica”,  habría  colegido que si “disponía la prosperidad de  la  excepción de ‘indebida  vinculación   de  la  Previsora  S.A.’  (…),  como  efectivamente lo hizo (…), ineludiblemente debía,  como  mínimo,  declarar  consecuencialmente la prosperidad de la pretensión de  pago   del  saldo  correspondiente  al  40%  de  los  siniestros          reconocidos          y          pagados         parcialmente         por   Colseguros   S.A.”,   que  quedó  plenamente  comprobado,  entre otras pruebas, con esta declaración;  y  que  el ad  quem     tampoco     superó    esa    “incoherencia”,  puesto  “que,   como   un  autómata  irreflexivo,  accedió  solamente  a  modificar   el   numeral   cuarto   de   la   sentencia   de  primera  instancia  (…)”, relativa a las costas.   

3.3.          En relación con la confesión efectuada  en  el  interrogatorio  de parte, puntualizó que consistió en que “la  aseguradora  exigió  documentos  que le ordenó ‘el  mero  sentido  común’  de  los  funcionarios  de Colseguros  S.A.,   pero   que   no  se  encuentran  dentro  de los que se pactaron taxativamente en la cláusula décimo  primera  del  anexo  de  la  póliza  No.  8302120034, con lo que resulta que la  aseguradora  demandada  distorsionó totalmente la citada cláusula del contrato  de  seguros,  negándole  su  real  contenido  para  asignarle uno completamente  arbitrario  y  extraño  a  la realidad contractual, torcedura que se torna más  censurable  si  se  tiene  en cuenta que en el literal A de la cláusula décimo  tercera    (…)    las   partes   expresamente   pactaron   que:   ‘Toda  modificación  a las condiciones  impresas   en  la  presente  póliza,  deberá  ponerse  a  disposición  de  la  Superintendencia   Bancaria   por   parte   de   la   Compañía,  antes  de  su  utilización’”.   

4.             Al  final,  advirtió  el  censor  que  “[h]ubo  un  nexo  causal  inmediato  entre el error  trascendente   del   Ad-quem”,   relativo   a   que  “dio por sentado, sin estarlo, que la ocurrencia del  siniestro  y  la  cuantía  de  la pérdida no fueron demostrados”,  y  la  decisión  consistente  en acoger la excepción que en tal  sentido  propuso la demandada, razón por la cual su fallo debe casarse para, en  su defecto, acceder a las pretensiones de la demanda.     

CARGO SEGUNDO  

1.             En  esta  acusación,  se  afirmó  la  violación  indirecta de los mismos preceptos especificados en el cargo anterior  y      se      destacó      la     “DISCORDANCIA  SOBRE  SI  EL ASEGURADO ALLEGÓ CON LAS RECLAMACIONES  DE  LOS  SINIESTROS  CADA  UNO  DE LOS DOCUMENTOS CONTEMPLADOS EN LAS CLÁUSULAS  DÉCIMA  Y  DÉCIMA PRIMERA DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO,  CON  OCASIÓN  DE  LA  TERGIVERSACIÓN  O  CERCENAMIENTO  DE PRUEBAS”.   

2.            Adujo  su proponente que el ad  quem desconoció el verdadero alcance  de  “la prueba documental”  y  de  la  “exhibición de documentos”,     esta     última,    “según  el  informe  del señor perito, (…) conformada por más  de    cuarenta    y    cuatro   mil   (44.000) folios,  y  que  a  diferencia  de  las  manifestaciones genéricas, gaseosas, etéreas y  hasta   espirituosas   efectuadas   por   el   Tribunal,   fueron   organizadas,  sistematizadas  y  analizadas  en  detalle  por el señor perito sirviéndole de  fundamento  para  rendir  su  dictamen  en  el  que  liquidó  los  siniestros y  determinó  la  existencia  de  la  cuantía  de  las obligaciones a cargo de la  aseguradora  demandada,  a las que en aras de la economía me remito, puesto que  en  el cargo anterior fueron ampliamente reseñadas”.   

3.            Con  tal  fundamento,  el  casacionista  señaló    que    el    sentenciador    de   segunda   instancia   “dio  por demostrado, sin estarlo, que el asegurado no allegó con  las  reclamaciones  de los siniestros cada uno de los documentos contemplados en  las  cláusulas  décima  y  décima  primera  de  las condiciones generales del  contrato  de  seguro”; y advirtió que aquí, como en  el  cargo anterior, se aprecia un nexo de causalidad entre el yerro del Tribunal  y  el  acogimiento  que hizo de la excepción concerniente con el incumplimiento  de la obligaciones de la actora.   

4.           Reiteró sus peticiones de que se case la  sentencia  impugnada  y  de que, en sede de instancia, se acceda a las súplicas  elevadas en el escrito iniciador de la controversia.   

CONSIDERACIONES  

1.           Para  comprender  el  genuino  sentido y  alcance  del  fallo  del  Tribunal, es necesario destacar que en la sentencia de  primera   instancia,   que   dicha   Corporación   confirmó  en  el  proveído  cuestionado,  el a quo, luego  de  referirse  a  la  prescripción  extintiva  excepcionada por la demandada en  frente  de  unas  determinadas  reclamaciones,  pasó a ocuparse de “la    defensa    de   ‘Incumplimiento   de  las  obligaciones  del  asegurado  en  caso  de  siniestro’,  edificada en  que  [a  éste]  le  correspondía  acreditar  la  ocurrencia del siniestro y la  cuantía  del  mismo conforme al art. 1077 del Estatuto Mercantil”,    en    relación   con   la   cual   expresó   las   siguientes  apreciaciones:   

1.1.            Precisó    que   tal   “escenario   temático”   le  servía  “para          analizar         concomitantemente  la concurrencia de los  presupuestos     para     el    éxito    de    la  pretensión”     (se  subraya).   

1.2.          Luego de memorar los artículos 174 y 177  del  Código  de Procedimiento Civil, así como la norma del Código de Comercio  atrás  indicada,  advirtió que “[l]a existencia del  contrato  de seguro fue probada con los documentos obrantes a folios 26 a 40 del  cuaderno  1, que si bien se aportaron en copia simple, no fueron reprochados por  la  demandada  (art.  276 C. de P.C.), quien por el contrario confesó (art. 197  ídem),  (…)  su  celebración al contestar el hecho 1º de la demanda (folios  65 y 112)”.   

1.3.           Enseguida,  por  una  parte,  puso  de  presente  que  “las estipulaciones eficaces de dicho  pacto   lo   delimitan   y   enmarcan  de  tal  modo,  que  no  puede  obtenerse  indemnización   sino   por   las   razones   y   en   los   precisos  términos  convenidos”;  y,  por  otra,  reprodujo la cláusula  primera del contrato de seguro.   

1.4.          En  ese  orden  de  ideas,  observó que  “la  entidad  demandante no acometió con diligencia  su  gestión,  pues  ni  aportó  probanza,  ni solicitó la práctica de alguna  tendiente  a  establecer esos supuestos”, como quiera  que  se limitó a señalar en el libelo con el que dio inicio a la controversia,  que   “presentó   a  la  aseguradora  ‘las   reclamaciones   de   siniestros  relacionad[a]s   en   documento   anexo   a   la   presente  demanda’,   y   en  efecto,  con  el  escrito  introductori[o]   de   la  acción  se  agregó  la  relación  de  ‘CUENTAS  POR  PAGAR  DELIMA COLSEGUROS  REGIMEN    SUBSIDIADO’  (folios 49 a 64), pero nada más”.   

1.5.          Así las cosas, aseveró que “[n]o  hay elemento de convicción que indique la presentación de  la    reclamación    aparejada    de   los   soportes   que   la   justifiquen,  (…)”.   

1.6.            En   definitiva,   el   a   quo   concluyó   que   “[a]nte   la   ausencia   de   elemento  demostrativo  de  los  presupuestos para el éxito de la pretensión, de un lado  emerge  el  fracaso  de ella y su consiguiente negación, y de otra se releva al  juzgado    de    entrar    a    analizar   los   restantes   medios   exceptivos  propuestos.  Como  efecto  de  lo  anterior  la actora  habrá    de   soportar   la   condena   al   pago   de   las   costas   de   la  instancia” (se subraya).   

2.            El  Tribunal,  como  ya  se  registró,  confirmó  el  fallo de primera instancia, salvo en lo tocante con la condena en  costas, que modificó.   

Para arribar a esas determinaciones, limitó  su  estudio  también a las excepciones de prescripción e incumplimiento de los  deberes  contractuales  por  parte  de  la demandante y sobre ellas, en esencia,  avaló   el   estudio   y   las   conclusiones   del  juzgado  que  conoció  el  litigio.   

Sobre  el  particular,  el  segundo de esos  juzgadores expuso:   

Establecido  lo  anterior,  es  del  caso  verificar   si   por   parte   del  asegurado  o  beneficiario  se  cumplieron  las  obligaciones  que  le  correspondía  observar  al  momento  de  presentarse  el  siniestro, pues es claro,  que  uno  de  los  aspectos  que  son  centrales  en orden a la existencia de la  actividad  aseguradora,  es  que  el contrato se presenta, por definición, como  meramente  indemnizatorio  del daño ocurrido, pues es  necesario  para  que  surja la obligación condicional del asegurador que exista  ‘la  realización  del  riesgo    asegurado’  (artículo  1072  Código  de  Comercio),  porque  sin  daño  o  sin detrimento  patrimonial  no  puede operar el contrato. Es por ello,  que  dentro  de  una  de  las obligaciones básicas del asegurado o beneficiario  está  la  de  demostrar la ocurrencia del siniestro y  su cuantía en lo pertinente.   

La  ocurrencia  del  siniestro es  la  base fundamental para que la aseguradora entre a satisfacer  su  obligación  principal, cual es, la de indemnizar los perjuicios ocasionados  por  aquél.  Es claro sí, que para que la compañía  aseguradora  pueda  cumplir  con  esa  obligación, es  requisito  sine  qua non, que el asegurador o beneficiario le demuestre no sólo  la   ocurrencia  del  siniestro  sino  la  cuantía  del  mismo,  todo  ello  de  conformidad   con   lo   preceptuado   en   el   artículo   1077  del  Estatuto  Mercantil (…).   

4.            Ese   argumento,   por   consiguiente,  constituye  el  pilar  fundamental en el que se soportó la sentencia de segunda  instancia,  toda  vez  que,  como  se  aprecia,  según  fue  concebido  por  el  ad    quem,  concierne  con  uno  de  los  elementos  estructurales  de  la  acción,  cuya  insatisfacción  acarreaba,  per  se,  su  fracaso e impedía resolver  válidamente  sobre  las  excepciones  meritorias plateadas por la demandada, ya  que,  conforme  lo  tiene  decantado  la doctrina y la jurisprudencia nacional y  foránea,  al  estudio  de  tales  mecanismos  defensivos y a su reconocimiento,  sólo  hay  lugar  cuando  la acción es exitosa, pero no si resulta infructuosa  por faltar alguno de los elementos que la estructuran.   

En   el   punto,   tiene   dicho   esta  Corporación:   

(…)  el estudio de las excepciones   ‘…no   procede  sino  cuando  se  ha  deducido  o establecido en el fallo el derecho del actor, porque  entonces  habiéndose estudiado el fondo del asunto y establecido el derecho que  la  parte  actora invoca, es necesario, de oficio algunas veces, a petición del  demandado  en  otras,…  confrontar el derecho con la defensa, para resolver si  ésta  lo  extinguió. Por eso, cuando la sentencia es  absolutoria,  es inoficioso estudiar las defensas propuestas o deducir de oficio  alguna  perentoria,  porque  no  existe  el  término,  el extremo, es decir, el  derecho     a     que     haya     de     oponerse     la    defensa’  (Cas.  Civ. de 30 de abril de 1937,  XLV, 114; 31 de mayo de 1938, XLVI, 612).   

Asunto  que,  por cierto, añádese ahora,  más  bien  parece  de  puro  sentido  común: se trata tan solo de la  inutilidad  de  entrar a valorar la consistencia y fortaleza de  una   defensa   que   se   desplegó  para  enfrentar  un  ataque  a  la  postre  inofensivo;  porque  si  la  acción   sencillamente   no   se   consolidó,   la   defensa   esgrimida  para  contrarrestarla  pierde su razón de ser, y mal  haríase entonces en pasar  a     definir     su     viabilidad    (CSJ, SC del 28 de noviembre de 2000, Rad. No. 5928).   

5.           La fuerza arrasadora que en frente de la  acción  tiene  el  comentado  razonamiento  del  Tribunal, explica que la Corte  circunscriba  su  estudio  a  los dos cargos que ahora ocupan su atención, toda  vez  que,  como  ya se anteló, de un lado, fue mediante ellos que el recurrente  combatió  ese  planteamiento  del ad quem,  circunstancia  que  permitió  su conjunción; y, de otro, están  llamados   a   acogerse,  según  sigue  a  analizarse,  lo  que  provocará  el  derrumbamiento  del  fallo  cuestionado,  sin  perjuicio,  claro  está,  de  la  intangibilidad  que  en  frente de las acusaciones examinadas, pueda ostentar la  prescripción analizada por los sentenciadores de instancia.   

6.            En   las   censuras  compendiadas,  su  proponente  denunció  que  el  juzgador  de segunda instancia quebrantó la ley  sustancial  cuando,  como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió,  particularmente,  por  haber  preterido,  entre otras pruebas, la exhibición de  documentos  verificada  por  la  accionada,  estimó  que  UNIMEC E.P.S. S.A. no  comprobó  en  este  litigio  que  hubiese  presentado  ante ASEGURADORA DE VIDA  COLSEGUROS  S.A. las correspondientes reclamaciones de pago, acompañadas de los  documentos  que  les  sirvieran  de  soporte, deficiencia de la que infirió que  aquélla,   por   lo   tanto,   no   le   acreditó   a  ésta  la  “ocurrencia    del    siniestro   y   su   cuantía”,   como   lo   consagra   el   artículo   1077   del   Código  de  Comercio.   

7.            Para   dilucidar   ese  reproche,  son  pertinentes las siguientes reflexiones:   

7.1.          En el libelo inaugural de la controversia  se  solicitó  “ordenarle  a  la  demanda[da]  [que]  exhiba  (…),  enviando  las fotocopias correspondientes, (…) la totalidad de  las   reclamaciones   presentadas”  por  la  actora  “(…)    debidamente    acompañadas    de    sus  correspondientes  soportes,  esto  con  el  fin  de  comprobar  los  fundamentos  fácticos  de  la demanda”.                            

7.2.          En el auto que abrió a prueba el proceso  (15  de  julio  de  2005,  fls.  1  y  2,  cd.  1,  segunda  parte), entre otras  determinaciones,   se   dispuso:   “Decrétase   la  práctica  de  [la]  exhibición  de  documentos  solicitada  por  la actora. En  consecuencia,  para la recepción de la misma se tiene como fecha (día y hora),  el   inicialmente   señalado   para   la   diligencia   de   interrogatorio  de  parte”.   

7.3.          En audiencia cumplida el 28 de septiembre  de   2005,   el   representante   legal  de  la  aseguradora  demandada  expuso:  “con el fin de dar cumplimiento a la prueba ordenada  por  el  Juzgado sobre la exhibición de documentos, me permito exhibirlos de la  siguiente  forma,  anexando  copia de cada uno de los mismos. Soporte del pago o  del  trámite  dado  por  ASEGURADORA COLSEGUROS DE VIDA S.A. (…), respecto de  los  reclamos relacionados en los listados que se acompañaron con la demanda, y  que  corresponden  a  los distintos reclamantes. Para ese efecto se presentan 25  paquetes  de  documentación  en  fotocopia,  que  contienen  diversas  carpetas  relacionadas  con tales reclamaciones. De la misma forma, se exhiben 23 paquetes  de   originales   que   corresponden  a  las  fotocopias  que  se  dejan  en  el  despacho”.   

En  la  continuación de la diligencia, que  tuvo  lugar  el 3 de octubre del citado año, la demandada, por intermedio de su  representante  legal,  agregó que hago “entrega de 7  paquetes  contentivos de documentos originales, relacionados con los reclamos, y  5  paquetes  adicionales,  contentivos  de  copias”.  Allí,   adicionalmente,   se   precisó   que   “la  documentación  allegada al proceso es la que en listado de 22 páginas se anexa  al    acta”    y   que   la   misma   “deberá  ser  examinad[a] por el señor perito contador, para que  informe  al  despacho,  aparte  del  experticio  (sic) solicitado a folio 68 del  cuaderno  principal,  si  los  originales  que  debe  revisar, coinciden con las  copias  allegadas  al  despacho, dejando constancia que los documentos arrimados  no fueron foliados”.   

7.4.          En  el  dictamen  presentado,  el perito  William  Vivas  Audor indicó que el “análisis de la  documentación  aportada  al  Despacho  por  la  sociedad demandada, arrojó los  siguientes  resultados:  se  constató  que  se  entregaron 687 cuadernillos que  contienen  soportes  originales  en un total de 44.031 folios y 671 cuadernillos  que   contienen   fotocopias   de   los   soportes   en   un   total  de  40.941  folios”.   

7.5.          Los  documentos  objeto  de  la referida  exhibición,  de  los  que  se  dejó  copia, no obran en autos, como quiera que  fueron  entregados  al  citado  auxiliar  de la justicia, quien en la experticia  solicitó  “al  señor  Juez  impartir instrucciones  sobre   la   entrega  de  esta  documentación  al  Despacho  o  a  la  sociedad  demandada”,  sin  que  en  la  actuación  posterior  figure decisión al respecto.   

7.6.          Significa lo anterior, que la exhibición  a  que se ha hecho referencia recayó, precisamente, en las reclamaciones que la  demandante  le  presentó  a  la  aseguradora demandada y en los soportes de las  mismas, medio de convicción en relación con el que cabe apuntar:   

7.6.1.            En  primer  lugar,  que no puede  confundirse  con  la  prueba  documental  que en su realización se capturó, la  cual, se reitera, no milita en el proceso.   

7.6.2.            Y  en  segundo  lugar, que   indiscutiblemente   fue  preterido  por  el  Tribunal,  toda  vez  que  de  él,  independientemente  considerado,  se  desprendía  que,  contrariamente a lo que  concluyó  esa autoridad, en el proceso sí se recaudó copia de las mencionadas  reclamaciones   y   de   sus   anexos,   gracias   a   la   iniciativa   de   la  actora.   

7.7.          Es  innegable  la  trascendencia  de  la  indicada    omisión    del    ad   quem,  como  quiera  que,  según ya se analizó, el fundamento esencial  que  dicho  sentenciador  esgrimió  para  confirmar  el fallo desestimatorio de  primera  instancia,  consistió en que como la demandante ni procuró demostrar,  ni  acreditó, la satisfacción de las exigencias del artículo 1077 del Código  de  Comercio,  halló  incumplido  uno  de  los presupuestos estructurales de la  acción,  postura  suya  que, como viene de registrarse, contradice abiertamente  la  conducta  que  en  el  proceso desarrolló ese extremo del litigio, en tanto  que,  se  reitera, fue en virtud de su solicitud que se practicó la exhibición  de   documentos   y  que,  en  desarrollo  de  ella,  se  obtuvo  copia  de  las  reclamaciones  que  UNIMEC  S.A.  elevó  a ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A.,  relacionadas   con   el   contrato   base  de  la  acción,  así  como  de  sus  soportes.   

7.8.          Con  lo anterior no se quiere significar  que  las  solicitudes  que  la  gestora  de  este  juicio  le  elevó a la aquí  convocada  y  sus  anexos,  cumplan  con  las  exigencias de la precitada norma,  puesto  que  no militando en autos las copias de los documentos exhibidos, de lo  que  ya  se  dejó  constancia, resulta imposible para la Corte realizar en este  momento  ese  análisis,  el  cual,  por  ende,  sólo  podrá  efectuarlo en la  sentencia  de  reemplazo que con posterioridad profiera, según el resultado que  se  obtenga  con  la  práctica de la prueba oficiosa que adelante se ordenará.   

8.           Es  ostensible,  entonces, que fue fruto  del   manifiesto   yerro  fáctico  atrás  identificado,  que  el  ad  quem  concluyó la insatisfacción de  uno  de  los  presupuestos de la pretensión y que, consecuencialmente, coligió  su  fracaso,  de  lo  que  se sigue que los cargos auscultados están llamados a  prosperar,  ocasionando  el  quiebre de la sentencia impugnada, con los alcances  que se dejan precisados.   

9.           Como quiera que, según ya se acotó, los  documentos  objeto  de  la  exhibición  practicada como prueba en el proceso no  militan  en  el  expediente,  se  hace  necesario, antes del proferimiento de la  correspondiente   sentencia  sustitutiva,  adoptar  medidas  oficiosas  para  su  recuperación,   como   se   dispondrá   en   la   parte   resolutiva  de  este  fallo.   

DECISIÓN  

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema  de  Justicia,  en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y  por  autoridad de la ley, CASA  parcialmente,  esto es, con los alcances que se dejaron precisados, la sentencia  proferida  el  25  de  junio  de 2009 por el  Tribunal  Superior   del   Distrito   Judicial   de   Bogotá,  Sala Civil, en el  proceso  ordinario  plenamente identificado al inicio de la presente providencia  y,  actuando  en  sede  de  segunda  instancia, con fundamento en los artículos  37-4, 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil,   

RESUELVE:   

DISPONER  que  el  perito  que actuó en el  presente  proceso, señor William Vivas Audor, en diligencia que tendrá lugar a  la  hora  de las  9:00 A.M. del día 28 del mes de agosto del presente año  (2014),  haga  entrega  de  la  totalidad  de la documentación que fue, por una  parte,  materia de la diligencia de exhibición de documentos que como prueba se  practicó  en  este asunto los días 28 de septiembre y 3 de octubre de 2005; y,  por   otra,   dejada   en   su   poder.   Ofíciese,   informándole   lo  aquí  decidido.   

Para la práctica de la señalada diligencia  se  comisiona al doctor César Augusto Polanco Piñeros, Magistrado Auxiliar del  despacho  del ponente, en los términos del artículo 18 de la Ley 1285 de 2009,  que adicionó el artículo 93 de la Ley 270 de 1996.   

   

Cópiese,      notifíquese,      y  cúmplase.   

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ  

MARGARITA CABELLO BLANCO  

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO  

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ  

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ  

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    

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